Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Понятие и основные категории наследственного права

2018-10-01

Понятие наследственного права

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умерше- го гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследствен- ное право является подотраслью гражданского права.

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия по- сле принятия наследства.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собст- венности граждан, ибо по наследству переходит только имущество, со- ставляющее собственность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собст- венности (у наследников).
Наследственное право никогда не было самодовлеющим образо- ванием. Оно было, есть и будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по на- следству имущество и получить наследство от близких во многом по- зволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

 

Понятие наследования (наследственного правопреемства)

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое це- лое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК).

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктри- не определение наследования как правопреемства, причем правопре- емства универсального.
Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены лич- ными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по до- говору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умер- шего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других. Большин- ство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умерше- го гражданина переходит к другим лицам.

В п. 1 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универ- сальному правопреемству. Во-первых, это переход имущества от умер- шего к другим лицам в неизменном виде. Проявляется указанная черта в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствую- щих прав и обязанностей.

Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных кол- лективных образований законодательство устанавливает ряд исключе- ний из этого положения. Скажем, наследник умершего члена крестьян- ского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право лишь на получение компенсации, соразмерной той доле в общем иму- ществе такого хозяйства, которую он унаследовал (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, со- пряженное с модификацией переходящего права1.
Во-вторых, наследство переходит как единое целое. Уже давно за- мечено, что наследственное имущество – это единство, определен- ный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей2. В литерату- ре его называют также наследственной массой.

 

 Понятие и основания наследования
 

Третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновремен- но. Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно по- этому наследник, который принял какое-то отдельное право, считает- ся автоматически принявшим и все остальные известные и неизвест- ные ему права умершего.

Основания наследования

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания насле- дования: закон и завещание.
Действующий ГК ставит на первое место наследование по завеща- нию (ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стре- мится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитываю- щим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим иму- ществом на случай смерти.
Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и по- скольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, уста- новленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследни- ка по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при кото- ром правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенно- го состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объяв- ление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юри- дическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим)1.

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допус- кает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследствен- ного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный до
говор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в бра- ке и(или) в случае его расторжения, т.е. развода.
 

Наследство

Понятие и состав наследства

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство («наследственная масса»). В его состав входят вещи, а так- же иное имущество, в том числе имущественные права и обязанно- сти (ст. 1112 ГК).

Таким образом, законом закреплено максимально широкое пони- мание наследственного имущества из тех, что разработаны в доктрине. Весьма узко эту категорию трактуют авторы, утверждающие, что иму- щество, переходящее по наследству, – это совокупность материаль- ных (и нематериальных) объектов, ценностей1. Было также высказано мнение о том, что долги не входят в состав имущества, а следователь- но, и в состав наследства2. Тем не менее долги «привязаны» к наслед- ству и это находит свое выражение в том, что между наследниками по долям делится не только актив, но и пассив.

Следует, однако, подчеркнуть, что наследник, принявший наслед- ство, отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наслед- ственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имущест- вом. Поэтому чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и обязанностей наследодателя4. При этом обыч- но подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязан- ности – его пассив.

Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен. Прежде всего это предметы обихода, личного потребления, жилой дом и другие виды недвижимого имущества и т.п., а также принадлежав
шие наследодателю ценные бумаги и денежные вклады, корпоративные и исключительные права и др. В настоящее время в состав наследства включаются средства транспорта и другое имущество, предоставлен- ное наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими по- добными обстоятельствами (ст. 1184 ГК).

Вместе с тем некоторые виды принадлежащего гражданам иму- щества не входят в состав наследства. Таковы государственные награ- ды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространя- ется законодательство о государственных наградах Российской Фе- дерации. В случае смерти награжденного они остаются у его близких (супруга, родителей или детей), а при их отсутствии подлежат возвра- щению Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, входят в состав наследства и насле- дуются на общих основаниях.

Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмеще- ний), причитающиеся выгодоприобретателю по договору страхования жизни в пользу третьего лица в случае наступления страхового случая – смерти страхователя, заключившего договор в пользу третьего лица (выгодоприобретателя). Эти суммы выплачиваются страховщиком вы- годоприобретателю (бенефициару), указанному в договоре страхова- ния (п. 1 ст. 934 ГК), переходя к нему в порядке частичного (договор- ного), а не универсального (наследственного) правопреемства.

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алимен- ты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. В частности, договор поруче- ния прекращается смертью любой из его сторон, а, стало быть, права 
и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наслед- ству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти граждани- на-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комис- сионера в договоре комиссии и др.

Не входят в состав наследства и личные неимущественные права и другие нематериальные блага, в частности честь, достоинство и де- ловая репутация гражданина, его доброе имя и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непе- редаваемы никаким способом, хотя и могут защищаться наследника- ми умершего (п. 1 ст. 150 ГК).

Особенности наследования отдельных видов имущества

Преимущественное право на предметы обычной домашней обста- новки и обихода имеет наследник, проживавший на день открытия на- следства совместно с наследодателем. Однако он теперь наследует эти предметы не сверх, а в счет своей наследственной доли (ст. 1169 ГК). К наследнику участника полного товарищества или полного то- варища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива переходит доля (пай) умершего гражданина (абз. 1 п. 1 ст. 1176 ГК), т.е. по сути – его корпоративные и обязательственные права в отношении соответствующего юридического лица. Однако за- конодательством или учредительными документами перечисленных коммерческих юридических лиц может быть предусмотрена необхо- димость получения согласия остальных участников на переход к на- следнику доли в уставном капитале либо на вступление его в соответ- ствующее хозяйственное товарищество или кооператив. Если в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от юридического лица действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо со- ответствующую ей часть имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК), т.е. только имущественную компенсацию. В потребительских кооперативах (жи- лищных, гаражных, дачных и т.д.) наследнику пая не может быть отказано в приеме в члены кооператива (п. 1 ст. 1177 ГК).

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его до- ля в складочном капитале этого товарищества. Лицо, унаследовавшее долю вкладчика товарищества на вере в складочном капитале, в соот- ветствии с п. 2 ст. 1176 ГК становится вкладчиком такого товарище- ства. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции; соответственно лица, унаследовавшие 
акции участника акционерного общества, становятся его акционера- ми (п. 3 ст. 1176 ГК), ибо в этом случае для общества и других акцио- неров имеет значение не личность участника, а сделанный им вклад в имущество юридического лица.

Объектом наследования стало предприятие (имущественный ком- плекс). Чтобы обеспечить продолжение его функционирования, закон предоставляет преимущественное право получения такого объекта в счет своей наследственной доли тому наследнику, который на день откры- тия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпри- нимателя. Такое же право принадлежит коммерческой организации, унаследовавшей предприятие по завещанию (абз. 1 ст. 1178 ГК). Со- вершенно очевидно, что именно эти наследники смогут наилучшим образом продолжить дело, начатое наследодателем.

Если же никто из наследников не имеет такого преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав на- следства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собствен- ность наследников в соответствии с причитающимися им наследствен- ными долями (абз. 2 ст. 1178 ГК). Это правило призвано способствовать сохранению единства предприятия как имущественного комплекса. Од- нако оно является диспозитивным и действует только в том случае, если наследники, принявшие наследство, не заключили соглашение, с помо- щью которого они так или иначе решили «судьбу» предприятия.

После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйст- ва открывается наследство и наследование осуществляется на общих основаниях (п. 1 ст. 1179 ГК). Если наследник умершего члена кресть- янского (фермерского) хозяйства не является членом этого хозяйства, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. При отсутствии соглашения между членами хозяй- ства и наследником доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В то же время указанная ком- пенсация не выплачивается вообще, если наследник принят в члены хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК).

В жизни может возникнуть ситуация, когда после смерти члена кре- стьянского (фермерского) хозяйства оно прекращается. Среди прочего это может произойти и потому, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников нет лиц, желающих про- должить ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество хозяйства в этом случае подлежит разделу между его наследниками по общим правилам (п. 3 ст. 1179 ГК).


Согласно п. 1 ст. 1180 ГК входят в состав наследства и на общих основаниях наследуются ограниченно оборотоспособные вещи. Среди них – принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и др. Причем на принятие наследства, в состав которого входят такие ве- щи, не требуется специального разрешения. Однако для реализации права собственности на них наследник должен получить специальное разрешение. При отказе в его выдаче право собственности наследника на соответствующее имущество прекращается, а само оно, как следует из п. 3 ст. 238 ГК, подлежит отчуждению. Суммы, вырученные от реа- лизации такого имущества, передаются наследнику за вычетом свя- занных с ней расходов (п. 2 ст. 1180 ГК).

В состав наследства входит принадлежавший наследодателю на пра- ве собственности земельный участок или право пожизненного наследуе- мого владения земельным участком. Такое имущество наследуется на общих основаниях, и на принятие его специального разрешения не тре- буется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения им по наследству переходят также находящие- ся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, а также находящиеся на нем растения, если иное не установ- лено законом (ст. 1181 ГК).

Существуют определенные особенности раздела земельного участка, принадлежащего нескольким наследникам на праве общей собствен- ности. Дело в том, что раздел в этом случае осуществляется с учетом ми- нимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения (п. 1 ст. 1182 ГК). Такой ми- нимум устанавливается законодательством субъектов РФ и норматив- ными правовыми актами органов местного самоуправления. Если вы- делить такой минимум общий размер участка не позволяет, он цели- ком переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли. Остальным наслед- никам в этом случае предоставляется соответствующая компенсация (абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК). В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение участка или не воспользовал- ся им, владение, пользование и распоряжение земельным участком на- следники осуществляют по правилам об общей долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).

Нередко бывает так, что наследодатель умирает, не успев получить по какой-либо причине причитающиеся ему в качестве средств существования денежные суммы. В п. 1 ст. 1183 ГК приводится их пример
ный перечень: это, в частности, суммы заработной платы и прирав- ненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты. Стремясь защитить имущественные интересы близких на- следодателю лиц, ГК закрепляет право на получение таких сумм за проживавшими совместно с умершим членами его семьи, а также его нетрудоспособными иждивенцами – в последнем случае независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет (п. 1 ст. 1183 ГК). Важно обратить внимание на то, что указанные лица не наследуют перечисленные суммы, а приобретают возможность как бы за- местить умершего, обладавшего правом на получение этих сумм при жизни, но не реализовавшего его. Иначе говоря, в их отношении дей- ствует не универсальное (наследственное), а сингулярное (частичное) правопреемство.

ГК устанавливает четырехмесячный срок на предъявление требо- ваний о выплате соответствующих сумм. Данный срок течет со дня от- крытия наследства. Лишь в случае пропуска этого срока, а также при отсутствии лиц, имеющих право на получение перечисленных сумм, они включаются в состав наследства и наследуются на общих основани- ях (п. 3 ст. 1183 ГК), т.е. в порядке универсального правопреемства.

Открытие наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приво- дящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объ- явление гражданина умершим (ст. 1113 ГК).

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу реше- ния суда об объявлении гражданина умершим1. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, уг
рожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти такого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК). В этом случае днем открытия наследства является день смерти, указан- ный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).
Именно на день открытия наследства определяются:

  • состав наследственного имущества;

  • сроки принятия или отказа от наследства;

  • срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

  • срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управ- лению им и т.д.

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в ре- гистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.

Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. По- этому ГК ввел правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК). Так, после каждого из супругов, погибших в резуль- тате автомобильной аварии с разницей всего в несколько часов, откро- ется наследство, причем позднее умерший супруг не будет считаться наследником погибшего чуть ранее супруга.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК). Если последнее место жительства насле- додателя, обладавшего имуществом на территории Российской Фе- дерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом откры- тия наследства в Российской Федерации признается место нахожде- ния такого имущества.
Однако наследственное имущество может находиться в самых раз- ных местах. В подобной ситуации местом открытия наследства являет- ся место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (ценность имущества определяется ис- ходя из его рыночной стоимости).

Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение для решения ряда процедурных вопросов. В частности, имен- но по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную 
контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту открытия наследст- ва принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также управления им, предъявляются претензии кредиторами.

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно- коммунальной организации, уличного комитета, местной админи- страции или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если же ни ту, ни другую справ- ку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступив- шее в законную силу решение суда об установлении места откры- тия наследства.
 

Субъекты наследственного правопреемства

Наследодатель

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследники.

Наследодатель – лицо, после смерти которого наступает наследст- венное правопреемство. В литературе нередко отмечается, что субъектом наследственного правопреемства наследодатель не становится, поскольку само правоотношение возникает лишь после смерти гра- жданина1. Против этого утверждения трудно возразить. Вместе с тем данные, относящиеся к фигуре наследодателя, важны для определения условий возникновения наследственных правоотношений.

Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их пре- кращении путем реорганизации имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК).

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходи- мы констатация его смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК, всту- пление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Наследники

Наследники – лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя.
Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Гра- ждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. При этом возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические ли- ца могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

Круг лиц, которые могут призываться к наследованию, опреде- ляется законом (ГК). Прежде всего это граждане, которые находят- ся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми уже после открытия наслед- ства (абз. 1 ст. 1116 ГК). По сложившейся в римском праве тради- ции их иногда называют «насцитурусы» (от лат. nasciturus – «плод в чреве матери»), или «постумы» (от лат. postumi – поздние, допол- нительные).

Весьма широко определен в ГК круг тех, кто может призываться к наследованию по завещанию. В частности, помимо названных фи- зических лиц это также и юридические лица, существующие на день открытия наследства. Кроме того, к наследованию по завещанию мо- гут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Феде- рации, муниципальные образования, иностранные государства и ме- ждународные организации. Выморочное имущество наследует по за- кону Российская Федерация, а жилое помещение – муниципальные образования либо города Москва и Санкт-Петербург как субъекты РФ (п. 2 ст. 1151 ГК в ред. ФЗ от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ).

Недостойные наследники

Стремясь наилучшим образом защитить участников наследствен- ных отношений, законодатель включил в ГК нормы, препятствующие наследовать недостойным лицам.

Во-первых, не наследуют ни по закону, ни по завещанию гражда- не, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выра- женной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличе- нию причитающейся им или другим лицам доли наследства. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК). Вместе с тем следует иметь в виду, что граждане, ко- торым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество (т.е. по сути простил их), вправе его наследовать.

Во-вторых, не наследуют по закону родители после детей, в отноше- нии которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).

И наконец, в-третьих, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по со- держанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК).

Если такой недостойный наследник каким-то образом все же получил определенное имущество из состава наследства, он должен воз- вратить его как неосновательно полученное в соответствии с прави- лами гл. 60 ГК.
 



назад



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


+


Образцы заявлений

Законодательство