Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


 Юридическое лицо как субъект гражданского права

2018-04-21

 Юридическое лицо как субъект гражданского права

Признаки юридического лица

Российское гражданское законодательство закрепляет обязатель- ные признаки юридического лица, совокупность которых дает воз- можность учредителям обладающей такими признаками организации ставить перед государством вопрос о признании ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К числу таких признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК):
  1. организационное единство;
  2. имущественная обособленность;
  3. самостоятельная имущественная ответственность по своим обяза- тельствам;
  4. выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в су- дах от собственного имени.
Организационное единство характеризует всякую организацию как еди- ное целое, способное решать определенные социальные (в данном слу- чае – гражданско-правовые, имущественные) задачи. Оно предполага- ет определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов управления, а при необходимости – и соответст- вующих подразделений для выполнения установленных для нее задач.

Как задачи (функции) организации, так и ее структура закрепля- ются в ее учредительных документах – уставе, учредительном догово- ре, а иногда – в общем положении (типовом уставе) об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК). В них обязательно определяется наиме- нование и место нахождения юридического лица, порядок управле- ния его деятельностью (органы управления, их компетенция и т.д.),
в большинстве случаев – предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения, предусмотренные законом для соответствующих раз- новидностей юридических лиц. Наличие такого рода документов и яв- ляется формальным выражением организационного единства как при- знака юридического лица.
В большинстве случаев учредительным документом организации является ее устав, но в некоторых некоммерческих организациях эту роль выполняют два учредительных документа – устав и учредитель- ный договор (в ассоциациях и союзах), а в некоторых коммерческих организациях – только учредительный договор (в полных и в комман- дитных товариществах)1. Для некоторых организаций, не занимаю- щихся предпринимательской деятельностью, например для отдельных видов государственных и муниципальных учреждений, допускается наличие только общего (типового) положения (устава) об организаци- ях данного вида (в этом случае роль индивидуального учредительного документа, содержащего необходимые сведения о конкретной орга- низации, выполняет решение учредителя о создании такой организа- ции)2. В перспективе предлагается сделать устав единственным учре- дительным документом любого юридического лица.

Имущественная обособленность  организации предполагает наличие у нее некоторого имущества на праве собственности (либо на особом ограниченном вещном праве). Очевидно, что отсутствие собственно- го имущества исключает для организации возможность самостоятель- ного участия в гражданском (имущественном) обороте, а тем самым и признания субъектом гражданских правоотношений.
Возможно существование юридических лиц, действующих исклю- чительно на базе имущества, которое состоит из прав пользования (на-
пример, аренды здания) и(или) прав требования (например, денежных средств, числящихся на банковском счете) и потому не является объ- ектом вещных прав1. Такую ситуацию можно, конечно, объяснить ши- роким пониманием категории «имущество», включающим не только вещи, но и права. Вместе с тем она вряд ли может быть принята в ка- честве нормального, общего правила (не говоря уж об опасности уча- стия в обороте таких субъектов, имущественное состояние которых по существу целиком зависит от надежности их контрагентов по обяза- тельствам). По изложенным выше причинам невозможно согласить- ся с существованием таких юридических лиц (хотя бы даже и «неком- мерческих организаций на другой день после создания»), которые «в течение какого-то периода времени» вообще не имеют ни вещей, ни прав требования2, поскольку такие «пустышки» в любом случае опасны и потому недопустимы для нормального гражданского оборота.

Все закрепленное за организацией имущество подлежит обязатель- ному учету на ее самостоятельном балансе3 (а выделенное учреждению- несобственнику – также и по смете его расходов, утвержденной собст- венником). Числящееся на балансе организации имущество характери- зует его обособленность от имущества учредителей (или участников), в силу чего наличие самостоятельного баланса становится важнейшим показателем самостоятельности организации, бесспорно свидетельст- вующим о ее имущественной обособленности. Самостоятельный бух- галтерский баланс, имеющийся у юридического лица, следует отличать от отдельного баланса, который в учетных целях может быть открыт и несамостоятельному подразделению юридического лица.
С имущественной обособленностью организации неразрывно свя- зана ее самостоятельная имущественная ответственность по долгам. Смысл обособления имущества юридического лица как раз и состоит в выделении таких объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить взыскание (с тем, чтобы вывести из-под него иное, личное имущество учредителей или участников). Именно этим целям прежде всего служит уставный капитал (уставный или паевой фонд)который определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов юридического лица (абз. 2 п. 1 ст. 90 и абз. 2 п. 1 ст. 99 ГК). Юридическое лицо (за исключением учреждений и казен- ных предприятий) отвечает по своим обязательствам всем своим иму- ществом (п. 1 ст. 56 ГК), а не только имеющимися у него (прежде всего числящимися на его банковских счетах) денежными средствами.

Наконец, показателем самостоятельности юридического лица является его выступление в гражданском обороте и в судебных органах от своего имени. Имя юридического лица служит его индивидуализа- ции и заключается в его наименовании, определенном в учредительных документах. Наименование юридического лица должно содержать ука- зание на его организационно-правовую форму (например, общество с ограниченной ответственностью, государственное унитарное пред- приятие, благотворительный фонд), а в ряде случаев и на характер его деятельности (п. 1 ст. 54 ГК) (например, страховое акционерное обще- ство, профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства, доб- ровольное общество защиты животных). Термины «биржа» и «банк» в соответствии с требованиями законодательства могут использовать- ся в наименовании лишь тех организаций, которые имеют лицензию на право совершения соответствующей деятельности.
Коммерческие организации обязаны иметь фирменные наименова- ния (фирму), например АО «АвтоВАЗ»; общество с ограниченной от- ветственностью «Брянскавтосервис»; Торговый дом «Смирнов и сы- новья», полное товарищество. Фирменные наименования организа- ций с устойчивой деловой репутацией и стабильно высоким качеством производимой продукции (товаров, работ, услуг) представляют собой большую коммерческую ценность. Поэтому юридическому лицу при- надлежит исключительное право на фирменное наименование как на охраняемое законом средство своей индивидуализации (подп. 13 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1474 ГК). Фирменное наименование коммерческой ор- ганизации определяется в ее учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при ее регистра- ции. Требования к содержанию фирменного наименования опреде- ляются ст. 1473 ГК1. После этого коммерческая организация получает исключительную возможность его использования (в фирменных блан- ках, вывесках, рекламе, упаковке и т.п.), а другие юридические лица не вправе использовать тождественные или сходные до степени смеше- ния фирменные наименования, если они осуществляют деятельность, аналогичную деятельности правообладателя (ст. 1474 ГК).
Наименование некоммерческого юридического лица не является объектом исключительного (имущественного) права его носителя1.
Целям индивидуализации товаров (услуг) юридических лиц, осу- ществляющих предпринимательскую деятельность, наряду с фирмен- ными наименованиями служат товарные знаки и знаки обслужива- ния, а также наименования мест происхождения товаров, которые после их государственной регистрации также становятся объекта- ми исключительных прав соответствующих коммерческих органи- заций (подробнее об их правовом режиме см. гл. 26 настоящего то- ма учебника).
Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения («юридический адрес»), которое обычно определяется местом его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК) и обязательно указы- вается в его учредительных документах. По этому месту ему направля- ются различные документы, в том числе судебные повестки, и опреде- ляется место исполнения некоторых его обязательств. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а при отсутст- вии такового – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности2. 
На основе перечисленных признаков юридического лица закон тра- диционно закрепляет определение этой категории. В соответствии с ним юридическим лицом признается организация, которая имеет обо- собленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и не- сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК).
Необходимо подчеркнуть, что даже наличие всех четырех пере- численных признаков не ведет к автоматическому признанию ор- ганизации юридическим лицом – субъектом гражданского права. Для этого необходима ее государственная регистрация в этом качест- ве (п. 2 ст. 51 ГК), т.е. официальное признание ее юридической лич- ности государством.

Правоспособность юридического лица

Как всякий участник гражданских правоотношений, юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью. Однако эти его качества отличаются от аналогичных качеств, признаваемых законом за физическими лицами (гражданами).
Прежде всего правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, в момент его государственной регист- рации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК). У граждан же дееспособность, как известно, возникает лишь с достижением определенного возраста,  а иногда зависит и от состояния здоровья человека. Поэтому для юри- дических лиц различие данных категорий обычно не имеет значения. Прекращаются они также одновременно – в момент завершения лик- видации юридического лица путем внесения соответствующей записи об этом в государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).
Правоспособность юридических лиц может быть как универсаль- ной (общей), дающей им возможность участвовать в любых граждан- ских правоотношениях, так и специальной (целевой), предполагающей их участие лишь в определенном, ограниченном круге таких правоот- ношений. Правоспособность граждан всегда является общей, ибо гра- жданин обладает признанной законом возможностью иметь любые имущественные и личные неимущественные права.
Правоспособность юридических лиц предполагается целевой, ибо юридическое лицо по общему правилу может иметь только такие граж- данские права, которые соответствуют определенным законом и(или) учредительными документами целям его деятельности, и соответст- венно может нести лишь связанные с этой деятельностью обязанно
сти (п. 1 ст. 49 ГК). Такие ограничения вызваны тем, что сами юри- дические лица обычно создаются для достижения вполне конкретных целей, определенных их учредителями, а потому не могут использо- вать свою самостоятельную правосубъектность в противоречии с эти- ми целями. Ясно, например, что государственные учреждения или об- щественные организации не должны иметь широкие возможности для занятия коммерческой деятельностью, ибо они создавались для дос- тижения иных целей.

Вместе с тем в условиях рыночной организации хозяйства целевые ограничения правоспособности юридических лиц весьма отрицатель- но сказываются на деятельности коммерческих организаций, застав- ляя их учредителей (участников) изменять и перерегистрировать учре- дительные документы при каждом, иногда даже не очень существен- ном изменении характера деятельности созданной ими организации (например, при вступлении ее во внешнеэкономический оборот или при развитии в ее рамках дополнительных, «непрофильных» видов деятельности). С формальной стороны такие ограничения легко об- ходятся закреплением в учредительных документах длинного перечня различных видов деятельности, которые вправе осуществлять данная организация, да и сами цели деятельности могут быть сформулирова- ны весьма общим образом.

Поэтому ГК, следуя общим современным тенденциям развития гражданского законодательства, закрепил почти за всеми коммерче- скими организациями способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых не запрещенных законом видов деятельности, т.е. общую правоспо- собность (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК). Исключение в этом отношении со- ставляют унитарные предприятия – несобственники (поскольку они создаются публичными собственниками для строго определенных целей), а также некоторые другие организации, для которых специ- альная правоспособность определена законом с целью их сосредо- точения лишь на одном, специальном, виде коммерческой деятель- ности, к тому же обычно лицензированном, т.е. допускаемом по осо- бому разрешению публичной власти (например, банки и страховые компании).
Необходимо отметить, что осуществление тех видов предпринима- тельства, для которых требуется специальное разрешение государства (лицензия), возможно лишь с момента его получения и до истечения срока его действия (абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК) и в этом смысле не зависит от наличия или отсутствия соответствующей записи в учредительных 
документах юридического лица. Поэтому коммерческой организации не может быть отказано в выдаче соответствующей лицензии только на том основании, что данный вид деятельности не предусмотрен ее учредительными документами. Перечень лицензируемых видов дея- тельности определяется федеральным законом (абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК)1. Вместе с тем государственное лицензирование отдельных видов дея- тельности означает, что коммерческие организации, не имеющие со- ответствующей лицензии, не вправе заниматься такой деятельностью даже при наличии общей правоспособности, и потому можно говорить об известном ограничении ее содержания.

 
Разумеется, учредители коммерческой организации вправе уста- новить перечень видов деятельности, которыми только и может за- ниматься создаваемое ими юридическое лицо, или прямо исключить для него возможность осуществления отдельных видов деятельности. Такое «самоограничение» правоспособности будет иметь силу и для третьих лиц – других участников оборота, но лишь в том случае, когда они знали или должны были знать о нем (ст. 173 ГК). Иначе говоря, такая коммерческая организация сама должна оповещать своих контр- агентов об имеющихся у нее ограничениях правоспособности.

Для юридических лиц, сохраняющих целевую правоспособность по прямому указанию закона (некоммерческих организаций, унитарных предприятий, банков и страховых компаний), возможно совершение лишь таких действий (сделок), которые соответствуют установленным учредительными документами целям деятельности. Специального опо- вещения контрагентов об этом не требуется (ибо знание ими действу- ющего закона предполагается), а потому сделки, выходящие за указан- ные пределы, считаются ничтожными вне зависимости от того, знали ли они о таких ограничениях (ст. 168 ГК).

 

 Органы юридического лица

Правоспособность и дееспособность юридического лица реализу- ются через его органы (п. 1 ст. 53 ГК), формирующие и выражающие вовне его волю как самостоятельного субъекта права. Органы юриди- ческого лица не только осуществляют управление его деятельностью, но и выступают в имущественном обороте от его имени, иначе гово- ря, их действия признаются действиями самого юридического лица. Они составляют часть юридического лица и не являются самостоятельными субъектами права (в отличие от представителей, которые тоже могут выступать от имени юридического лица по его поручению, и от пол- ных товарищей, предпринимательская деятельность которых призна- ется деятельностью соответствующего товарищества в целом). Поэто- му для совершения сделок от имени юридического лица они не нуж- даются в доверенности1.

Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, гене- ральный директор, президент, председатель правления и т.п.) и коллеги- альными (правление, наблюдательный или попечительский совет, общее собрание). Коллегиальные органы обязательно создаются в корпоратив- ных юридических лицах, построенных на началах членства (товарище- ствах и обществах, кооперативах, общественных организациях, ассоциа- циях и союзах). Высшим органом здесь является общее собрание их уча- стников. Они, впрочем, могут создаваться и в фондах (попечительские советы), и в учреждениях (например, в научных и образовательных), не относящихся к корпоративным организациям. Это, однако, не касается собраний «трудовых коллективов» юридических лиц, поскольку наемные работники (рабочие и служащие) в этом своем качестве не участвуют в формировании имущества (уставного или иного капитала) юридическо- го лица и потому не вправе влиять на формирование его воли (по крайней мере без прямого на то согласия учредителей или участников).
Органы юридического лица могут создаваться для формирования его воли («волеобразующие органы») и для выражения его воли вовне, по отношению ко всем третьим лицам – участникам имущественного оборота («волеизъявляющие», или исполнительные, органы)2. К числу первых относятся прежде всего общие собрания и иные коллеги- альные органы, волю которых как волю юридического лица должны затем осуществлять соответствующие исполнительные органы. Вме- сте с тем исполнительные (волеизъявляющие) органы одновременно всегда являются и волеобразующими. Их деятельность не ограничи- вается только строгим исполнением воли, сформированной иными
органами юридического лица. Более того, в унитарных предприяти- ях, а также во многих видах учреждений единоличный руководитель (директор) одновременно является единственным волеобразующим и волеизъявляющим (исполнительным) органом.

Закон требует, чтобы волеизъявляющие органы юридического лица действовали добросовестно и разумно, руководствуясь его, а не собствен- ными интересами (п. 3 ст. 53 ГК). При нарушении этих требований на них может быть возложена обязанность по возмещению причиненных юри- дическому лицу убытков за счет своего личного имущества. Поскольку, однако, речь идет о внутренних взаимоотношениях юридического лица и его органа, такие противоправные действия последнего не могут слу- жить основанием для признания недействительными сделок, заключен- ных этим органом от имени юридического лица с третьими лицами.

Кроме того, правомочия исполнительных (волеизъявляющих) орга- нов на выступление от имени юридического лица могут дополнительно ограничиваться законом или учредительными документами организа- ции (т.е. волей ее учредителей), например, необходимостью получе- ния предварительного согласия на совершение определенных сделок от соответствующего коллегиального органа или учредителя (собствен- ника). Если такие ограничения установлены в нормативном порядке, их несоблюдение влечет недействительность соответствующих сделок с третьими лицами (ст. 168 ГК), ибо последние должны были знать о требованиях закона. Например, унитарное предприятие не вправе распоряжаться своей недвижимостью без согласия собственника-уч- редителя (п. 2 ст. 295 ГК). Если же ограничения введены уставом кон- кретного юридического лица (например, запрет единоличному органу акционерного общества заключать договоры на определенную сумму без предварительного согласия коллегиального органа), оспаривание соответствующих сделок возможно лишь при доказанности знания контрагентов об этих ограничениях (ст. 174 ГК).

Единоличные органы либо назначаются учредителями (например, собственником имущества унитарного предприятия или учреждения или уполномоченным им органом), либо избираются участниками (уч- редителями) юридического лица или созданным ими коллегиальным органом (советом, правлением). Коллегиальные органы (совет дирек- торов, правление) либо избираются всеми участниками (учредителя- ми), либо состоят из них (общее собрание, попечительский совет). Состав и компетенция органов юридических лиц, а также порядок их формирования (назначение или избрание) определяются законода- тельством и учредительными документами юридического лица.

По общему правилу заместитель руководителя (единоличного ор- гана) юридического лица, а также члены правления или дирекции (коллегиального органа) не являются органами юридического лица. Так, в унитарном предприятии в соответствии с законом единствен- ным (единоличным) органом является его руководитель (п. 4 ст. 113 ГК). Однако в уставах хозяйственных обществ и некоторых некоммер- ческих организаций может предусматриваться выступление в опреде- ленных сделках от их имени без доверенности также заместителей ру- ководителя (например, вице-президентов).
В содержание правоспособности юридического лица входит и его деликтоспособность, т.е. способность самостоятельно отвечать за при- чиненный его действиями имущественный вред. Поскольку действия органов юридического лица являются его собственными действиями, выражающими его волю, то очевидно, что оно и должно отвечать за их вредоносный характер. Но оно отвечает также и за действия сво- их наемных работников, совершенные ими в пределах своих трудо- вых (служебных) обязанностей, как за свои собственные (п. 1 ст. 1068 ГК), ибо такие действия тоже совершаются во исполнение указаний (воли) этого юридического лица.


Представительства и
филиалы

Юридическое лицо может испытывать потребность в постоян- ном совершении каких-либо действий за пределами своего основно- го места нахождения. С этой целью оно вправе создать в другом мес- те свое обособленное подразделение в виде представительства или филиала. Представительство создается для представления и защиты интересов юридического лица, т.е. с целью постоянного совершения для него определенных юридических действий (п. 1 ст. 55 ГК), например, в центре того или иного региона. Филиал создается для осуществления всех или определенной части функций (целей) юри- дического лица, включая и цели представительства (п. 2 ст. 55 ГК). Другими словами, филиал занимается той же деятельностью, что и создавшее его юридическое лицо, но одновременно может осуще- ствлять и функции его представительства. В этой роли может высту- пать, например, отдельно расположенный цех или иное производст- во, отделение банка и т.п. Филиалами иногда могут стать и вполне самостоятельные в экономическом или в структурном смысле орга- низации, если их учредитель – юридическое лицо считает необхо- димым сохранить полный контроль (и полную ответственность) за их деятельностью. Таковы, в частности, филиалы ряда вузов, действую- щие в других городах. ни организации не могут основываться на указаниях, содержащихся в положении о филиале или представительстве либо в учредительных документах юридического лица.(директору) своего представительства или филиала (абз. 2 п. 3 ст. 55 ГК), т.е. конкретному физическому лицу (поскольку выдать доверенность своему подразделению, иначе говоря, вступить с ним в гражданско- правовые отношения представительства невозможно из-за отсутствия у него гражданской правосубъектности1). Руководитель представитель- ства или филиала на основании выданной ему доверенности действу- ет от имени и в интересах выдавшего ее юридического лица, а не «от имени» филиала или представительства. Ведь он не является органом юридического лица, а потому его полномочия на выступление от имеруководителю назначенному им доверенность Отсутствие у филиалов и представительств гражданской право- субъектности лишает совершаемые ими действия юридического (гражданско-правового) значения. Для  осуществления  представительских и иных юридических функций от имени юридического лица послед- нее должно выдать, т.е. частями создавшего их юридического лица. Не будучи са- мостоятельными юридическими лицами, они не имеют собственного имущества и, следовательно, не в состоянии сами участвовать в гра- жданских правоотношениях. Выделенное представительству или фи- лиалу имущество, учитываемое на его отдельном балансе, может стать объектом взыскания кредиторов создавшего его юридического лица, причем независимо от того, связан ли долг с деятельностью данного подразделения или нет. Вместе с тем по долгам, возникшим в связи с деятельностью представительства или филиала, юридическое ли- цо отвечает всем своим имуществом, а не только выделенным этому подразделению обособленными подразделениями.
Создавшее представительство или филиал юридическое лицо наде- ляет их некоторым имуществом (обязательно указывая об этом в своих учредительных документах для того, чтобы об этом знали потенциаль- ные кредиторы) и утверждает положение, определяющее содержание и порядок их деятельности. Однако это имущество остается принад- лежащим юридическому лицу, создавшему филиал и(или) представи- тельство. Ведь последние являются лишь
 

 



назад



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


+


Образцы заявлений

Законодательство