Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Понятие и виды права общей собственности

2018-08-19

Понятие права общей собственности

Общая собственность представляет собой принадлежность вещи не одному собственнику, а одновременно нескольким лицам (сособственникам). Например, братья как наследники после смерти отца по- лучают в собственность принадлежавший ему автомобиль; акционер- ная компания совместно с муниципальным образованием финансиру- ет строительство многоквартирного жилого дома, переходящего в их собственность по окончании строительства; два публично-правовых образования становятся собственниками построенного на их средства гидротехнического объекта (плотины, моста, гидроэлектростанции) на разделяющей их реке и т.п. Иначе говоря, в таких ситуациях два или более лица сообща становятся субъектами права собственности на од- ну и ту же вещь. Следовательно, отношения общей собственности ха- рактеризуются множественностью субъектов права собственности на конкретный объект.

При этом сам имущественный объект не делится между участника- ми отношений общей собственности, а принадлежит им одновременно и сообща, прежде всего потому, что во многих случаях он является не- делимой вещью (ст. 133 ГК). Если плотину, мост или автомобиль «раз- делить» между сособственниками, то и сама эта вещь как целое, и ее «части» просто утратят свое хозяйственное назначение и тем самым – экономическую ценность. Когда же речь идет о делимых вещах, на- пример о земельном участке или о жилом коттедже, то их фактический раздел между владельцами прекратит и отношения общей собствен- ности, ибо каждый станет собственником конкретной, индивидуально 
определенной вещи в виде соответствующей части земельного участка, части дома и т.п., между которыми останется лишь физическая, а не юридическая «общность» (общая стена, общий забор и т.д.).

Именно поэтому общая собственность в соответствии с правилом п. 4 ст. 244 ГК возникает прежде всего при поступлении в собственность двух или нескольких лиц вещей, неделимых по своей природе либо в силу указания закона, а в отношении делимого имущества – только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, в отноше- нии имущества супругов в силу правил ст. 33 и 34 СК или при создании простого товарищества – на основании ст. 1043 ГК). Следует подчерк- нуть, что объектом права общей собственности, как и всякого вещного права, может быть только индивидуально определенная вещь. Поэтому под «общим имуществом супругов» имеются в виду принадлежащие им вещи, а не обязательственные права требования (например, в виде бан- ковских вкладов или бездокументарных ценных бумаг).

Между участниками общей собственности в период ее существо- вания делится не вещь в натуре (которая юридически всегда состав- ляет единое целое), а право на нее, у которого появляется несколько субъектов. При этом каждый из сособственников получает право на «совладение» и «сопользование», а также «сораспоряжение» всей об- щей вещью, т.е. определенную часть единого (общего) права собствен- ности на нее, а не право на некую «идеальную часть» вещи1. По сути речь идет об известном ограничении возможностей осуществления пра- ва собственности одним сособственником в пользу другого (других). Признание же за каждым из сособственников права только на кон- кретную часть общей вещи, как и признание за ними права лишь на некоторую ее «идеальную долю», а не на вещь в целом, влечет исчез- новение отношений общей собственности по причине юридического исчезновения их единого объекта (место которого занимает множест- венность объектов соответствующих прав).


Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами гражданского права: физическими и юридическими ли- цами, государственными и муниципальными образованиями, при- чем в любых сочетаниях.

В рассматриваемой ситуации не появляется какой-либо особой, новой «формы собственности» (вроде «смешанной» или «коллектив- ной»), поскольку каждый из участников остается вполне самостоя- тельным собственником своего имущества и не составляет с другими сособственниками никакого особого (тем более правосубъектного)
«коллектива». Не возникает и нового субъекта права – юридического лица – собственника (как это имеет, например, место при создании в порядке приватизации хозяйственного общества с государственным участием), поскольку в отношении присвоенной вещи все участники общей собственности юридически выступают как один, единый соб- ственник с общей волей по ее использованию.

Таким образом, общая собственность является не особым эконо- мическим отношением («формой») собственности, а лишь разновид- ностью существующих отношений собственности, представляющей собой чисто юридический вариант присвоенности конкретных матери- альных благ: не одним лицом, а несколькими лицами. Это положение стало даже основанием для мнения о том, что права общей собствен- ности как субъективного гражданского права вообще не существует1, поскольку речь идет об обычном праве собственности, лишь «ослож- ненном» множеством субъектов.

Однако именно юридически (а не экономически) рассматривае- мую ситуацию следует квалифицировать как вещное право нескольких лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоря- жаться принадлежащей им единой вещью (п. 1 ст. 244 ГК).
Субъекты общей собственности, как и любые собственники, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принад- лежащей им общей вещью, но вынуждены осуществлять эти право- мочия сообща, совместно, поскольку ни один из них не обладает всей полнотой права на вещь, будучи ограниченным правами других участ
ников. Поэтому наряду с обычными для собственности «внешними» правоотношениями сособственников со всеми третьими лицами меж- ду самими сособственниками неизбежно складываются «внутренние» взаимоотношения по согласованию их общей воли, связанной с осу- ществлением сообща принадлежащих им правомочий собственника. Эти взаимоотношения сособственников по сути и составляют предмет регулирования норм, посвященных общей собственности.

Данные взаимоотношения являются не абсолютными, а относи- тельными правоотношениями между вполне конкретными субъекта- ми и не могут быть отнесены к категории вещных правоотношений. Необходимость формировать и выражать общую, единую волю со- собственников в отношении реализации принадлежащего им права делает необходимым достижение между ними соглашений по тем или иным вопросам (например, о порядке пользования и распоряжения общей вещью). При выполнении таких соглашений возникают обяза- тельственные отношения сособственников, которые, однако, не сме- шиваются с их вещными отношениями с другими лицами. Между со- собственниками возникают и вещные отношения, например, в связи с преимущественным правом покупки доли в праве общей долевой собственности.

Вместе с тем смысл и содержание обязательственных отношений сособственников состоят в юридическом оформлении совместного осуществления ими характерного для собственности хозяйственно- го господства над присвоенным имуществом, а не в удовлетворении потребностей одних (управомоченных) лиц за счет поведения других (обязанных) лиц. Поэтому их взаимоотношения – особая разновид- ность обязательственных отношений, по своей юридической природе близкая к обязательственным отношениям по совместной деятельно- сти (договору простого товарищества)2.

Виды права общей собственности

Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и без определения долей (совместная собственность) уча- стников (п. 2 ст. 244 ГК). Соответственно этому различают право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. В отношениях долевой собственности законом или договором оп- ределяются принадлежащие участникам точные доли в праве на об- щее имущество, тогда как само это имущество (вещь) остается нераз- дельным, единым объектом их права общей собственности. Под до- лей собственника в общей собственности понимается арифметически выраженная (1/ , 50% и т.д.) доля в субъективном праве собственности на все общее имущество1. Она не может быть выражена в натураль- ных показателях (квадратных метрах, тоннах и т.п.), превращающих ее в право на часть вещи. Именно такой подход в наибольшей мере со- ответствует сущности отношений общей долевой собственности. Его традиционно придерживается и судебная практика2.

В отношениях совместной собственности между участниками право на общую вещь не делится – оно принадлежит им сообща, совместно. Здесь никто из участников заранее вообще не знает своей доли, которая опре- делится только в случае раздела или выдела, т.е. прекращения отноше- ний общей собственности для соответствующего участника. Хотя в таких ситуациях доли бывших участников совместной собственности обычно и предполагаются равными, но допускаемые законом многочисленные отступления от этого правила давно сделали его исключением.

Очевидно, что отношения совместной (бездолевой) собственности возможны лишь в качестве исключения, обусловленного наличием ме- жду сособственниками особых, лично-доверительных отношений, ко- торые не предполагают и не требуют полной определенности в объеме правомочий их участников. Такие отношения возникают между суп- ругами либо членами крестьянского (фермерского) хозяйства, т.е. ме- жду гражданами, связанными близкими семейными узами3. Поэтому 
согласно п. 3 ст. 244 ГК общая долевая собственность является прави- лом, а совместная (бездолевая) собственность – исключением, прямо предусмотренным законом1.

Участники отношений совместной собственности, возникающей только в силу закона, вправе по общему соглашению (а при его отсут- ствии – по решению суда) заменить их отношениями долевой собст- венности (п. 5 ст. 244 ГК). Так, законным режимом имущества супру- гов в соответствии с п. 1 ст. 33 СК является режим совместной собст- венности, который действует, если брачным договором не установлено иное. Такая же возможность предоставлена участникам крестьянского (фермерского) хозяйства п. 1 ст. 257 ГК. Следовательно, по воле уча- стников отношения совместной собственности могут быть заменены отношениями долевой собственности, но не наоборот.

Таким образом, совместная собственность может появиться только в силу прямого указания закона. Ее возникновение по договору, в том числе с участием юридических лиц или публично-правовых об- разований, не допускается.

Однако и долевая собственность по соглашению сторон может воз- никнуть не всегда. Такой путь прямо предусмотрен абз. 2 п. 4 ст. 244 ГК лишь для делимого имущества (вещей). Что касается неделимо- го имущества, прежде всего многих объектов недвижимости, то здесь общая собственность в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 244 ГК возникает только при поступлении неделимой вещи в собственность двух и бо- лее приобретателей (например, двух покупателей по договору купли- продажи), но не может быть установлена самим собственником путем отчуждения им произвольно определенной доли или долей в праве на 
это имущество с сохранением за собой «оставшихся» долей или доли. Иначе говоря, собственник не вправе сам создать общую собственность на принадлежащую ему неделимую вещь, сделав предметом отчужде- ния установленную им по соглашению с приобретателем долю в пра- ве своей единоличной собственности на нее.

Тем самым выявляется незаконность имеющихся в современной практике сделок по продаже собственником жилой квартиры из од- ной или нескольких неизолированных комнат сколь угодно малых «до- лей в праве» на нее (например, с целью создания для приобретателей таких долей оснований для их регистрации в данной местности) либо аналогичной по сути продажи собственником «офисного» (нежило- го) здания «долей в праве» на него, прикрывающих продажу частей такой недвижимости (не являющихся самостоятельными объектами имущественного оборота).
 

Право общей долевой собственности

Понятие права общей долевой собственности и определение долей ее участников

Общая долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности единой вещи одновременно нескольким лицам с оп- ределением их долей в праве собственности на данное имущество. Как уже отмечалось, это наиболее часто встречающийся вид отношений общей собственности.

Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему усмотрению владеть, пользо- ваться и распоряжаться принадлежащей им единой вещью.

Размер долей конкретных участников отношений общей долевой собственности определяется либо законом (например, при наследова- нии по закону доли наследников одной очереди признаются равными в соответствии с п. 2 ст. 1141 ГК), либо их соглашением (например, ус- ловиями договора простого товарищества). Если размер долей участ- ников долевой собственности не может быть определен на основании закона и не установлен соглашением всех ее участников, доли счита- ются равными (п. 1 ст. 245 ГК).
 

Однако в зависимости от вклада каждого участника общей долевой собственности в образование и приращение общего имущества их до- ли могут быть и неравными. Порядок определения и изменения долей в таких случаях устанавливается соглашением всех участников долевой собственности. Если же такое соглашение отсутствует, решающее зна- чение приобретает характер произведенных одним из сособственников улучшений общего имущества (п. 3 ст. 245 ГК).
Улучшения, отделимые от объекта общей собственности без несораз- мерного ущерба его хозяйственному назначению (например, замена электроприборов в общем жилом доме), по общему правилу поступают в собственность того из участников долевой собственности, который их произвел, т.е. вообще не становятся объектом общей собственности и, следовательно, не влияют на размер долей ее участников. Лишь по со- глашению всех сособственников они могут остаться в составе общего имущества и тем самым повлечь соразмерное увеличение доли произ- ведшего их участника.

Неотделимые улучшения (например, ремонт и замена деталей крыши дома) всегда становятся объектом общей собственности. Поэтому уча- стник долевой собственности, осуществивший такие улучшения за свой счет и с соблюдением установленного сособственниками порядка ис- пользования общего имущества, имеет право на соответствующее уве- личение своей доли в праве на общую вещь. Например, пристройка од- ним из сособственников к используемой им комнате дома террасы, осу- ществленная им за свой счет и с соблюдением установленных правил, дает ему право на увеличение его доли в праве общей собственности на дом. Но при этом и сама терраса как часть дома составляет объект общей собственности, а не становится собственностью построившего ее участ- ника. Если же такая пристройка осуществлена в противоречии с поряд- ком пользования общим имуществом, например, при отсутствии прямо- го или подразумеваемого согласия других сособственников, она не дает права на увеличение доли.

Особой разновидностью долевой собственности в нашем правопоряд- ке стала долевая собственность на земельные участки сельскохозяйственно- го назначения, образовавшиеся в результате реорганизации бывших колхо- зов и совхозов и приватизации их членами (работниками) закрепленных за ними земель сельскохозяйственного назначения (осуществлявшейся путем передачи этих земель в малопонятную «коллективно-долевую или коллективно-совместную собственность»). Дело в том, что объектом при- ватизации и последующей общей собственности здесь стало имущество, составляющее не единую вещь, а массив разнородных земельных участков
«объединенных» формальным признаком: принадлежностью к землям бывшего колхоза или совхоза. Владельцы же таких долей нередко рассмат- ривались как «собственники определенной части площади сельскохозяйст- венных угодий»1 и могли лишь предполагать, какой конкретно земельный участок (по местоположению, характеру угодий и стоимости) может быть объектом их права. Вместо выделения земельных участков хотя бы в поль- зование сособственникам им было предложено сдавать свои «земельные доли» в «аренду», причем даже в «многостороннюю», что противоречило не только нормам гражданского права, но и здравому смыслу (ибо предме- том аренды в традиционном понимании может стать только индивидуаль- но определенная и непотребляемая вещь, а не право на часть вещи).

Действующее законодательство в целом привело эту ситуацию в со- ответствие с гражданско-правовыми подходами. Так, земельная доля те- перь прямо рассматривается как доля в праве общей собственности на зе- мельные участки сельскохозяйственного назначения; договоры «аренды долей» заменены договорами о передаче их в доверительное управление и т.д.2 Однако при этом сохранились и некоторые особенности в правовом режиме «земельной доли» (в частности, при ее продаже, принятии реше- ния о порядке владения и пользования земельным участком и др.).

Правовой режим доли в праве на общее имущество

Доля в праве на общее имущество входит в состав имущества соответствующего сособственника. Поэтому участник долевой собствен- ности вправе по своему усмотрению распоряжаться своей долей как самостоятельным объектом права (но не вещью!) путем совершения различных сделок (п. 2 ст. 246 ГК): он может ее продать, подарить, за- вещать, отдать в залог или в доверительное управление, внести в каче- стве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо распо- рядиться ею иным образом.

С другой стороны, и кредитор участника долевой собственности, требующий обращения взыскания на имущество должника-собствен- ника, вправе, следовательно, обратить взыскание на такую долю. Это допускается при недостаточности другого имущества у собственника (т.е. в субсидиарном порядке) путем предъявления кредитором требо
вания о выделе доли должника в общем имуществе (ст. 255 ГК). Если в таких случаях невозможно выделение доли в натуре либо против это- го возражают остальные участники долевой собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участ- никам общей собственности (по цене, соразмерной рыночной стои- мости этой доли), а при их отказе от ее приобретения – требовать по суду продажи этой доли с публичных торгов.

При продаже одним из сособственников своей доли постороннему лицу закон учитывает, что остальные участники общей собственности объективно заинтересованы в сокращении числа сособственников и в увеличении своих долей, что облегчает совместное использование общего имущества. Поэтому им предоставляется преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК). Это право не распро- страняется лишь на случаи продажи доли с публичных торгов при об- ращении на нее взыскания по долгам сособственника-должника (ес- ли выделение его доли в натуре невозможно или против этого возра- жают остальные участники долевой собственности).

Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых он продает ее. Приобрести продаваемую долю может любой из сособ- ственников независимо от размера своей доли. Если купить ее поже- лают одновременно несколько сособственников, доля будет делиться между ними (соответственно увеличивая размер принадлежащих им долей в праве на общее имущество) в размерах (пропорциях), о ко- торых они договорились, например пропорционально имеющимся у них долям или поровну. При отсутствии такого соглашения спор ме- жду сособственниками разрешается судом.

Если же остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество – в течение 10 дней со дня извещения, про- давец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст. 250 ГК).

При продаже доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения («земельной доли») преимущественным правом ее покупки в случае отказа других участ- ников общей собственности от ее приобретения пользуется соответст- вующий субъект РФ или муниципальное образование. Он также дол- жен быть в письменной форме извещен сособственником о намере
нии продать свою долю в праве на это имущество и о предлагаемых им существенных условиях договора купли-продажи.

Доля в праве общей собственности на движимую вещь переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если со- глашением сторон не предусмотрено иное. Поскольку объектом куп- ли-продажи здесь является не вещь, а право на нее, на данные отно- шения не распространяется общее правило п. 1 ст. 223 ГК о переда- че вещи. Если же договор о продаже доли подлежит государственной регистрации (например, при продаже доли в праве собственности на недвижимость), ее приобретатель становится сособственником лишь с момента такой регистрации (п. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 251 ГК).

При продаже доли с нарушением преимущественного права по- купки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК), а не признания сдел- ки недействительной, что означает обязанность уплаты им покупной цены и выполнения других условий сделки, заключенной продавцом доли1. Трехмесячный срок для предъявления соответствующего иска является пресекательным2 и не подлежит продлению или восстанов- лению даже в случае его пропуска по уважительным причинам.

Не допускается уступка преимущественного права покупки доли (п. 4 ст. 250 ГК), так как этим искажался бы его смысл и социальное назначе- ние (не говоря уже о наличии оснований для рассмотрения этого права в качестве вещного3, тогда как возможность уступки по прямому указа- нию п. 1 ст. 382 ГК относится лишь к обязательственным правам).

Изложенные правила применяются также при отчуждении доли по договору мены (п. 5 ст. 250 ГК), поскольку к этому договору соот- ветственно применяются правила о купле-продаже. Они используют- ся и за рамками отношений общей собственности, например при про- даже акций участником закрытого акционерного общества (абз. 2 п. 2 ст. 97 ГК)4. Однако они не распространяются на иные сделки по отчу- ждению доли в праве собственности (дарение, рента, внесение в каче
стве вклада в уставный капитал хозяйственного общества и др.). Пре- имущественное право покупки доли не применяется и в случаях ее продажи одним из сособственников другому, ибо при этом не затра- гиваются законные интересы других сособственников.
Поскольку право собственности на общее имущество разделено между сособственниками на соответствующие доли, т.е. принадлежит им всем сообща, его реализация может происходить только по едино- гласному решению всех без исключения сособственников независимо от размера их долей. При отсутствии согласия хотя бы одного из них относительно конкретного способа использования общего имущества применить такой способ можно будет только по решению суда.

В отличие от этого решения о порядке владения и пользования зе- мельным участком сельхозназначения, находящимся в долевой собст- венности (точнее, в составе «земельного массива», являющегося объ- ектом долевой собственности граждан), принимаются «общим собра- нием участников долевой собственности» при условии присутствия на нем не менее 20% таких участников, причем большинством, обладаю- щим более 50% от общего числа долей, которыми обладают присутст- вующие сособственники (п. 11 ст. 14 Закона об обороте земель сель- хозназначения), т.е. заведомым меньшинством сособственников.

Каждый участник долевой собственности имеет право на предос- тавление в его владение и пользование части общего имущества, сораз- мерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящим- ся на его долю, соответствующей компенсации. Дело в том, что пол- ное соответствие между долей участника в праве на общее имущество (вещь) и той его конкретной частью, которую реально возможно вы- делить ему в пользование, практически редко достижимо. Например, жилой дом, состоящий из трех неравных по площади комнат (и в си- лу своих конструктивных особенностей не подлежащий переплани- ровке), достался двум наследникам по закону (в равных долях). В та- кой ситуации сособственникам, желающим проживать в этом доме, придется договариваться о порядке пользования общим имуществом, хотя бы примерно соответствующим размеру их долей. При этом пре- доставление в пользование одного из сособственников части общего информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 
имущества меньшей, чем его доля, влечет обязанность другого сособ- ственника компенсировать ущемление интересов данного участника, например, путем соответствующего уменьшения приходящихся на его долю расходов по содержанию общего имущества.

В таких ситуациях для характеристики конкретных отношений общей собственности иногда используются понятия реальной и идеальной доли. Под реальной долей обычно понимают определенную часть общего иму- щества в натуре, фактически предоставляемую в пользование сособствен- нику. Понятие же идеальной доли употребляется, в отличие от реальной, чтобы подчеркнуть, что доля сособственника – не доля имущества в на- туре1. Строго говоря, во введении этих категорий вряд ли имеется необ- ходимость. Понятие реальной доли как части общего имущества в натуре ориентирует на ошибочное толкование существа отношений общей собст- венности как права сособственников на отдельные, конкретные части об- щей вещи, а понятие идеальной доли по сути является полным аналогом понятия доли в праве собственности. Однако они могут применяться на практике с учетом понимания условности этих понятий.

Доля участника в праве общей собственности определяет не только размер предоставляемой ему в пользование части общего имущества. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со сво- ей долей участвовать в общих расходах: уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержа- нию и сохранению (ст. 249 ГК). Кроме того, в общую собственность поступают плоды, продукция и доходы, полученные от использования общего имущества. Они также распределяются между сособственни- ками соразмерно их долям, если иное не установлено их соглашением (например, поровну или пропорционально «реальным долям»).

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть раз- делено между ее участниками по соглашению между ними (п. 1 ст. 252 ГК). Раздел такого имущества между всеми сособственниками означает прекращение общей долевой собственности. Участник долевой собст- венности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества (п. 2 ст. 252 ГК). В этом случае общее имущество уменьшается в объеме, од- нако на него сохраняется право общей собственности оставшихся уча- стников. Если же сособственников всего двое, требование одного из них о выделе следует рассматривать как требование о разделе общего иму- щества. Способы и условия как раздела общего имущества, так и выде
ла из него доли определяются прежде всего соглашением самих сособст- венников и лишь при невозможности его достижения – судом.

Как один из субъектов права собственности на общую вещь выде- ляющийся сособственник вправе требовать передачи ему части этого имущества в натуре, соответствующей его доле. При этом возможная несоразмерность имущества, выделяемого в натуре, доле участника в праве общей собственности устраняется выплатой ему соответст- вующей денежной суммы или иной компенсацией (например, пре- доставлением аналогичного имущества).

Не исключено, однако, что выдел доли конкретного сособствен- ника в натуре не допускается законом или невозможен без несораз- мерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности (при неделимости вещи, невозможности ее использования по целе- вому назначению, существенному снижению ее ценности, например, в результате выдела доли из коллекции предметов искусства и т.п.). В таком случае выделяющийся сособственник получает право на вы- плату ему стоимости его доли другими участниками долевой собст- венности (п. 3 ст. 252 ГК). Но выплата участнику долевой собствен- ности остальными сособственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается только с его согласия.

Без согласия сособственника выплата ему компенсации за прихо- дящееся на его долю имущество возможна лишь в качестве исключе- ния при прямо определенных законом условиях (поскольку этим по сути нарушаются права собственника). В настоящее время предусмот- рены две такие ситуации.

Во-первых, при неделимости вещи (автомобиля, музыкального ин- струмента и т.п.) в исключительных случаях суд может передать ее в собственность одного из участников, имеющего существенный инте- рес в ее использовании, причем независимо от размера долей осталь- ных сособственников, но с компенсацией им стоимости их долей1. Во-вторых, в случаях, когда доля сособственника незначительна и не может быть реально выделена, а его интерес в использовании обще- го имущества не может считаться существенным, суд может и при от- сутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию2. С получением 
компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуще- стве (п. 5 ст. 252 ГК).

При выделении земельного участка в счет «земельной доли» дей- ствуют установленные законом требования в отношении его размера и местоположения, а также правило о выплате денежной компенса- ции остающимся сособственникам в случае, если рыночная стоимость расчетной единицы площади такого участка превысит аналогичный показатель оставшегося после выдела земельного массива (п. 1 ст. 13 Закона об обороте земель сельхозназначения). Кроме того, оставшие- ся сособственники вправе возражать против выдела конкретного зе- мельного участка, а также его местоположения или размера причи- тающейся им компенсации. Такие споры разрешаются судом.
Все изложенные выше правила об общей долевой собственности и гражданско-правовом режиме доли в ней практически неприменимы к «общей долевой собственности» граждан – собственников квартир в многоквартирном жилом доме на «общее имущество» такого дома (ст. 36–42 ЖК). Это неоднократно отмечавшееся ранее обстоятель- ство говорит о том, что названное «общее имущество», как и «доли» граждан в праве собственности на него, в действительности имеет совершенно иной, особый гражданско-правовой режим. Сказанное распространяется и на отношения «долевой собственности», скла- дывающиеся между участниками паевых инвестиционных фондов и общих фондов банковского управления.
 

Право общей совместной собственности

Понятие права общей совместной
собственности

Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой отношения по принадлежности одновременно нескольким лицам ве- щей (вещи), в праве на которые их доли заранее не определены. В отли- чие от общей долевой собственности данный вид общей собственности возникает лишь как исключение, прямо предусмотренное законом.

Право общей совместной собственности – это право нескольких лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжать- ся принадлежащими им вещами (вещью) без определения долей в пра- ве на них.
Участники совместной собственности сообща владеют и пользу- ются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением 
между ними (п. 1 ст. 253 ГК), в частности, о том, что конкретными объектами (частями) общего имущества, например автомобилем, пользуется лишь один из сособственников (супругов), или о том, что лишь определенные сособственники (члены крестьянского хозяйст- ва) вправе пользоваться находящимся в их общей собственности ра- бочим или продуктивным скотом.

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собствен- ности, осуществляется по согласию всех участников, которое пред- полагается (презюмируется) независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом (п. 2 ст. 253 ГК). Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытека- ет из их соглашения (в этих случаях совершение сделок обычно воз- лагается на одного из участников, например на главу крестьянского (фермерского) хозяйства). При этом одновременно предполагается, что каждый из таких сособственников, находясь в семейных, лично- доверительных отношениях с другими сособственниками, совершает сделку с учетом общих, а не только личных интересов. Это важно для контрагентов, участвующих в сделках по поводу общего имущества, поскольку они не обязаны проверять согласие других сособственни- ков на совершение конкретной сделки.

Поэтому и оспаривание сделки по распоряжению общим иму- ществом, совершенной одним из участников совместной собствен- ности, другими ее участниками по мотивам отсутствия их согла- сия допускается только при доказанности того, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом, т.е. дейст- вовала недобросовестно (например, при продаже или дарении опре- деленной вещи другу семьи в период возбуждения дела о расторже- нии брака). Если же речь идет о сделке, требующей нотариальной формы или государственной регистрации, согласие сособственни- ка должно быть удостоверено нотариально (п. 3 ст. 35 СК).

Особенностью отношений совместной собственности является лично-доверительный характер взаимоотношений участников, де- лающий их юридически незаменимыми. В силу невозможности заме- ны участника этих отношений здесь невозможно и отчуждение его «доли участия», в том числе с использованием конструкции пре- имущественного права ее покупки. При появлении новых сособ- ственников между ними складываются и новые, иные отношения совместной собственности.
 

Поскольку речь идет о бездолевой собственности, раздел общего иму- щества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены лишь после предваритель- ного определения доли каждого из участников в праве на общее иму- щество. Однако это не превращает рассматриваемые отношения в доле- вую собственность, ибо доли определяются лишь на случай раздела или выдела, т.е. прекращения совместной собственности (кроме выдела из имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, насчитывающего более двух участников, где совместная собственность сохраняется для остающихся членов)1.

При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли при- знаются равными (п. 2 ст. 254 ГК; п. 1 ст. 39 СК). Однако семейное за- конодательство предусматривает возможность отступления от начал равенства при разделе супружеского имущества с учетом интересов несовершеннолетних детей (остающихся с одним из бывших супру- гов), а также исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал дохо- дов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК). На практике это исключение давно превратилось в общее правило.

Основания и порядок раздела находящегося в совместной собст- венности общего имущества и выдела из него доли определяются по изложенным ранее правилам раздела имущества, находящегося в до- левой собственности, и выдела из него доли (ст. 252 ГК). Но денеж- ная или иная компенсация доли выходящего сособственника, допус- каемая в отношениях долевой собственности только как исключение, в отношениях совместной собственности, в частности при разделе супружеского имущества, может применяться гораздо более широ- ко (абз. 2 п. 3 ст. 38 СК). Участник, выделяющийся из крестьянского (фермерского) хозяйства, вообще вправе претендовать на получение от оставшихся участников только денежной компенсации соразмерно его доле (п. 2 ст. 258 ГК) и не вправе получить в натуре часть «средств производства» этого хозяйства, что призвано способствовать сохра- нению последнего.
 
Необходимым предварительным условием возникновения совме- стной собственности супругов является регистрация брака. Семейные отношения без государственной регистрации брака не влекут возник- новения общей совместной собственности. Спор о разделе совместно нажитого в этом случае имущества разрешается по правилам об общей долевой собственности.

Все нажитое супругами во время зарегистрированного брака иму- щество, за некоторыми исключениями, относится к их совместной собственности независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено, создано, на чье имя оформлено. Тем самым введена законная презумпция совместного (бездолевого) характера супружеско- го имущества (п. 1 ст. 256 ГК; п. 1 ст. 33 СК). При этом следует учесть, что раздел общего имущества супругов допускается и при сохранении их брака, а также может касаться лишь определенной части этого иму- щества. В таком случае имущество, нажитое супругами в дальнейшем, а также часть общего имущества, которая не была разделена между ни- ми, составляют их совместную собственность (п. 6 ст. 38 СК).

Однако договором между супругами может быть установлен иной режим этого имущества. Брачный договор может предусматривать режим долевой, совместной или раздельной собственности (в любых со- четаниях), причем как всего имущества супругов, так и его отдельных видов или имущества каждого (или одного) из супругов (например, недвижимости или ценных бумаг), а также касаться как имеющего- ся у них имущества, так и имущества, которое они смогут приобрести в будущем (п. 1 ст. 42 СК).
Не всякое принадлежащее супругам имущество предполагается их общей совместной собственностью. К ней не относятся:
  • во-первых, имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;
  • во-вторых, имущество, полученное в дар или в порядке наследования одним из супругов во время брака;
  • в-третьих, вещи индивидуального пользования (например, одежда и обувь), даже приобретенные в период брака за счет общих средств (за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, при- знаваемых объектами совместной собственности независимо от то- го, кто из супругов ими пользовался).
Такое имущество составляет их раздельную собственность (п. 2 ст. 256 ГК; ст. 36 СК). Имущество, принадлежащее одному из супру- гов (например, приобретенный до брака жилой дом или дача), может быть признано их совместной собственностью, если в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого суп- руга были произведены вложения, значительно увеличивающие стои- мость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, пере- оборудование и т.п.). Но и это правило не применяется, если догово- ром между супругами сохранена раздельность их имущества.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супру- гов осуществляется по их обоюдному согласию. При совершении од- ним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супру- гов предполагается, что он действует с согласия другого супруга (п. 2 ст. 35 СК).

Общее имущество супругов может быть объектом взыскания кре- диторов лишь по общим обязательствам супругов. По обязательствам одного из супругов его кредиторы могут обратить взыскание на общее имущество только в случае, если судом будет установлено, что все по- лученное по обязательствам этого супруга было использовано на нуж- ды семьи либо общее имущество супругов было приобретено или уве- личено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем (п. 2 ст. 45 СК).
В остальных случаях общее имущество супругов не может быть объ- ектом взыскания кредиторов одного из них по его личным долгам. По обязательствам одного из супругов взыскание должно быть обращено прежде всего на имущество, находящееся в его единоличной собствен- ности. Лишь при его недостаточности кредиторы могут потребовать выдела из общего имущества супругов доли супруга-должника, кото- рая причиталась бы ему при разделе этого имущества (п. 3 ст. 256 ГК; п. 1 ст. 45 СК), т.е. осуществления раздела супружеского имущества, влекущего прекращение совместной собственности.

При этом кредиторы одного из супругов могут столкнуться, на- пример, с тем, что брачным контрактом супругов установлен режим долевой собственности их общего имущества, при котором другому супругу принадлежит заведомо большая часть такого имущества. По- этому супруги обязаны уведомлять своих кредиторов о заключении, а также об изменении и расторжении брачного договора под страхом ответственности по своим личным обязательствам независимо от его содержания (п. 1 ст. 46 СК), в частности независимо от размера пре- дусмотренных им долей в праве на общее имущество (которые в этом случае можно предполагать равными).

Отношения общей совместной собственности супругов прекращаются также с расторжением брака, что влечет за собой и раздел обще
го совместного имущества. При этом общие долги супругов распре- деляются между ними пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК). Смерть одного из супругов тоже влечет прекращение общей совместной собственности. К его наследникам переходит как имущество, принадлежавшее лично умершему, так и его доля в об- щей совместной собственности, которая определяется по изложен- ным выше правилам.

В случае признания брака недействительным и спора о разделе иму- щества, нажитого супругами совместно в период от регистрации брака до момента признания его недействительным, применяются правила об общей долевой собственности. Однако суд вправе признать за суп- ругом, права которого нарушены заключением такого брака (добросо- вестным супругом), право на раздел имущества по правилам об общей совместной собственности (п. 4 ст. 30 СК).

Право общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или до- говором между ними не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК, п. 3 ст. 6 Закона о КФХ). Закон устанавливает здесь презумпцию совместной, а не долевой собственности, что отвечает сути этого хозяйства как се- мейно-трудовой общности граждан, которые, подобно супругам, на- ходятся в лично-доверительных отношениях друг с другом. При на- личии долевой собственности участников фермерского хозяйства их доли также определяются их соглашением, а при его отсутствии при- знаются равными.

Предварительным условием возникновения совместной собствен- ности фермерского хозяйства является его создание. Оно возникает на основе специального соглашения участников и подлежит государствен- ной регистрации в порядке, установленном для индивидуальных пред- принимателей, с момента которой и считается созданным.
В совместной собственности членов крестьянского (фермерско- го) хозяйства находятся земельный участок, насаждения, хозяйствен- ные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продук- тивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое иму- щество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, также являются общим иму- ществом его членов и используются по соглашению между ними (п. 3 ст. 257 ГК).

Иное имущество непроизводственного характера (жилой дом, пред- меты потребления, домашней обстановки и обихода и т.п.) составляет объект общей (или раздельной) собственности супругов либо объект собственности отдельных участников фермерского хозяйства. Таким образом, в фермерском хозяйстве могут сосуществовать различные виды общей собственности, что требует различать объекты, составляющие:
  1. общее имущество участников хозяйства, включая супругов (п. 2 и 3 ст. 257 ГК);
  2. общее имущество супругов, являющихся участниками фермерско- го хозяйства (п. 2 ст. 33, п. 2 ст. 34 СК);
  3. личное имущество отдельных участников хозяйства, включая лич- ное имущество каждого из супругов (ст. 36 СК).
Владение и пользование общим имуществом осуществляется чле- нами крестьянского (фермерского) хозяйства сообща в порядке, опре- деленном их общим соглашением. Им же определяется и порядок рас- поряжения общим имуществом, которое в интересах всего хозяйства обычно осуществляет его глава. Поэтому и сделки в интересах хозяй- ства совершаются его главой, причем закон презюмирует, что заклю- ченные им сделки совершены именно в общих интересах хозяйства (ст. 8 Закона о КФХ). Кредиторы по таким сделкам обращают взы- скание на общее имущество хозяйства (если, разумеется, из обстоя- тельств дела не вытекает, что сделка совершена в личных интересах главы хозяйства). Другие участники фермерского хозяйства отвечают по своим обязательствам личным имуществом (если только сделка не совершена в интересах хозяйства), а также своей потенциальной до- лей в имуществе хозяйства.

С целью сохранения фермерских хозяйств закон не предусматрива- ет для их членов возможности требовать выдела имущества при выходе из такого хозяйства, устанавливая положение о том, что находящиеся в общей собственности членов фермерского хозяйства земельный уча- сток и средства производства при выходе одного из участников разде- лу не подлежат. Выделяющийся участник вправе претендовать лишь на получение от оставшихся участников денежной компенсации, со- размерной его доле (п. 2 ст. 258 ГК; ст. 9 Закона о КФХ).

Право общей совместной собственности крестьянского (фермер- ского) хозяйства прекращается с прекращением его деятельности (ст. 21 Закона о КФХ), в том числе в связи с выходом из него всех его членам 
(п. 2 ст. 34 СК), а не к общей собственности участников хозяйства (если только речь не идет об объектах производственного назначения, приобретен- ных супругами для нужд своего хозяйства). Эти обстоятельства необ- ходимо учитывать при разделе имущества фермерского хозяйства.совместной собственности супругов , а не о совместной собственности супругов (п. 2 ст. 33 СК). Но имущество, приобретенное находящимися в составе фермерского хозяйства супругами за счет доходов от участия в нем, относится уже к ной собственности такого хозяйствасовмест- Если в составе фермерского хозяйства находятся супруги, то их пра- во на общее имущество хозяйства определяется правилами о по общим пра- вилам ГК, предусмотренным для раздела имущества, находящегося в совместной или в долевой собственности (ст. 258 ГК; п. 4 ст. 9 За- кона о КФХ). При разделе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства или выходе из хозяйства одного из его членов доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве общей собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением ме- жду ними не установлено иное.разделу нов. При этом имущество хозяйства подлежит

 
 


назад



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


+


Образцы заявлений

Законодательство