Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Приобретение наследства

2018-10-01

Принятие наследства

1.Понятие принятия наследства

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Толь- ко Российская Федерация, выступая в качестве наследника вымороч- ного имущества, освобождена законом от необходимости принимать наследство (п. 1 ст. 1152 ГК).

Принятие наследства, как и отказ от наследства – односторонние сделки, совершаемые наследниками. Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени. Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического при- нятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследование имущества, когда такое право под- лежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключа- лось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК).
Встречаются ситуации, когда наследник призывается к насле- дованию одновременно по нескольким основаниям (по завеща- нию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и не- посредственно в результате открытия наследства и т.п.). Варианты возможного поведения наследника в подобных случаях закрепле- ны теперь в законе в виде максимально широкой альтернативы: он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).


Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). Ведь наследование – это универсальное правопреемство. Поэтому наследник имеет возможность или все причитающееся ему имущество безоговорочно принять, или от всего, что ему причитается, отказаться.

Если к наследованию призвано несколько наследников, то каж- дый из них сам или через представителя получает причитающееся ему имущество. Именно поэтому в п. 3 ст. 1152 ГК закреплено правило, из которого следует, что принятие наследства одним или нескольки- ми наследниками не означает принятия наследства остальными на- следниками.

2.Способы и сроки принятия наследства

Гражданское законодательство устанавливает два способа при- нятия наследства: подача нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу по месту открытия наследства соответствую- щего заявления и фактическое вступление во владение наследственным имуществом.

В первом случае нотариусу или должностному лицу, уполномо- ченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, подается одно из двух заявлений: о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача такого рода заявлений служит неоспоримым доказательством намерений наслед- ника стать собственником наследственного имущества.

Заявление наследника может быть передано нотариусу другим ли- цом или послано по почте. В таких случаях подпись наследника на за- явлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или ли- цом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Принятие наследства через представителя возможно, но лишь в том случае, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным предста- вителем доверенность, естественно, не требуется.

Под фактическим принятием наследства понимается совершение конклюдентных действий, дающих основание полагать, что наследник относится к наследственному имуществу как к своему. В п. 2 ст. 1153 ГК приведен примерный перечень таких действий. Среди них, в частности:

 

  • вступление во владение или в управление наследственным иму- ществом;

  • принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите

его от посягательств или притязаний третьих лиц;

  • производство за свой счет расходов на содержание наследственно- го имущества;

  • оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

Во всех перечисленных и аналогичных случаях презюмируется, что наследник принял наследство, пока не доказано иное.
На принятие наследства установлен шестимесячный срок, кото- рый начинает течение со дня открытия наследства. В случае объявле- ния гражданина умершим наследство можно принять в течение шес- ти месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объ- явлении его умершим.

Если право наследования возникает для определенных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства или отстранения на- следника как недостойного, они могут принять наследство в тече- ние шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК).

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, теку- щего в свою очередь со дня открытия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК).

Срок на принятие наследства обычно рассматривается как пресека- тельный (преклюзивный). Это срок существования субъективного граж- данского права, истечение которого по общему правилу влечет прекра- щение самого права, в данном случае – права на принятие наследства. Однако по заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его восстановить и признать такое лицо принявшим наследст- во. Восстановление указанного срока возможно при соблюдении двух
условий:

  1. причины пропуска срока были уважительными (например, наслед- ник не знал и не должен был знать об открытии наследства);

  2. наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК).

После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными (абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК).

По общему правилу имущество, причитающееся «опоздавшему» наследнику, должно быть возвращено ему в натуре (п. 1 ст. 1104 ГК). При этом наследники, ранее принявшие наследство, отвечают за произошедшие по их вине ухудшения имущества с момента откры- тия наследства до вынесения решения суда о признании опоздав- шего наследника принявшим наследство. В период же после ука- занного решения суда наследники отвечают и за случайное ухудше- ние того имущества, которое должно быть передано опоздавшему наследнику (п. 2 ст. 1104 ГК). В случае невозможности передать опоздавшему наследнику причитающееся ему наследство в нату- ре наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить ему действительную стоимость соответствующего имущества на момент открытия наследства, а также убытки, вызванные после- дующим изменением стоимости этого имущества (п. 1 ст. 1105 ГК). Помимо этого наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить опоздавшему наследнику все доходы, которые они из- влекли или должны были извлечь из наследственного имущества с момента вынесения решения суда о признании опоздавшего наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1107 ГК). Наследники, ранее принявшие наследство, передавая имущество, причитающее- ся опоздавшему наследнику, или возвращая стоимость такого имущества, вправе требовать от опоздавшего наследника возмещения понесенных ими необходимых затрат на содержание и сохранение имущества (ст. 1108 ГК).
Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без обращения в суд при условии согласия в пись- менной форме на это всех остальных наследников, уже принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наслед- никами не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о со- гласии должны быть засвидетельствованы нотариусом или должно- стным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (абз. 1 п. 2 ст. 1155 ГК). Согласие наследников служит основанием для аннули- рования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.

Все перечисленные меры, направленные на защиту прав нового на- следника, принявшего наследство с письменного согласия остальных наследников, сконструированы диспозитивно. Это значит, что при
меняются они лишь постольку, поскольку в письменном соглашении наследников не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1155 ГК).

3.Наследственная трансмиссия

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в ус- тановленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследст- ва переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Та- кой переход права на принятие наследства называется наследствен- ной трансмиссией (ст. 1156 ГК).
Важно подчеркнуть, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывше- гося после смерти наследника, обладавшего этим правом (п. 1 ст. 1156 ГК). В результате этого наследник умершего наследника (например, внук умершего сына наследодателя) получает возможность выбора: он может принять наследство после отца, отказавшись от наследства по- сле деда, либо сделать наоборот, либо принять (или не принять) оба наследства (или доли в них).

Право умершего наследника может быть осуществлено его наслед- никами на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если же она меньше трех месяцев, то срок уд- линяется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, те, кто наследует после умершего наследника, могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК, если суд посчитает уважительными причины пропус- ка ими этого срока.

Из общего правила о наследственной трансмиссии закон дела- ет одно исключение, касающееся наследования обязательной доли. Суть его заключается в следующем: право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наслед- никам (п. 3 ст. 1156 ГК). Право на обязательную долю – это личное имущественное право. Оно не может переходить к другим лицам ни по какому основанию, в том числе и в порядке наследственной транс- миссии. Со смертью обязательного наследника право на обязатель- ную долю прекращается1.

 

4.Ответственность наследников по долгам наследодателя

Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не только актив, но и пассив наследственного имущества, они несут от- ветственность по долгам наследодателя. Стремясь наилучшим обра- зом защитить интересы кредиторов наследодателя, действующее за- конодательство устанавливает правило, в силу которого наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК). Вместе с тем объем ответственности наслед- ников ограничен, ибо каждый из наследников отвечает лишь в пре- делах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК).

Особое правило установлено относительно наследника, принявшего наследство в порядке наследственной трансмиссии. Такое ли- цо отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества лишь по долгам наследодателя, которому такое имущество принад- лежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого, собст- венно, к нему и перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК). Ведь это имущественное право не включается в состав наслед- ства такого умершего наследника.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, причем до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъ- явлены к исполнителю завещания или к наследственному имуще- ству («лежачему наследству» – hereditas jacent). В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответст- вии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (абз. 1 п. 3 ст. 1175 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ). Осо- бенность сроков исковой давности, установленных для соответст- вующих требований, заключается в том, что они при предъявле- нии требований кредиторами наследодателя не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК). Ука
занная особенность позволяет говорить о пресекательном характе- ре этих сроков1.

5.Свидетельство о праве на наследство

Получение свидетельства о праве на наследство – право, а не обя- занность наследника. Само по себе свидетельство только фиксирует определенные факты и не может создать или прекратить право наследования.

Выдается свидетельство о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие. К ним и должен обратиться с соответствующим заявлением наслед- ник, желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому из них в отдельно- сти в зависимости от их желания, причем как на все наследственное имущество в целом, так и на его отдельные части. В таком же поряд- ке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации, субъекту Рос- сийской Федерации или муниципальному образованию (в ред. Фе- дерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ).

Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследода- теля, время и место открытия наследства, наличие родственных или иных отношений (например, нахождение на иждивении), состав и ме- сто нахождения наследственного имущества.
Уже после получения свидетельства о праве на наследство может быть выявлено наследственное имущество, на которое такое свиде- тельство не было выдано. В этом случае оформляется дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Причем предельный срок его получения законом не установлен. Однако эта процедура может быть совершена и ранее истечения шести месяцев, если имеются достовер- ные данные об отсутствии других наследников, кроме обратившихся за выдачей свидетельства. Вместе с тем по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (насцитуруса) 
в соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК возможно приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство.
 

 2. Раздел наследственного имущества

1.Общие положения о разделе наследства

При наследовании по закону наследственное имущество может пе- рейти к двум или нескольким наследникам. При наследовании по за- вещанию оно также может быть завещано двум или нескольким на- следникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях по прямому указанию закона наследст- венное имущество со дня открытия наследства поступает в общую до- левую собственность наследников (абз. 1 ст. 1164 ГК).

Закон устанавливает определенные правила раздела такого иму- щества. В ст. 1165 ГК указывается, что оно может быть разделено по со- глашению между наследниками. К соглашению подобного рода приме- няются нормы ГК о форме сделок. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников могут быть заключены наследниками только после выдачи им свиде- тельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными сло- вами, разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления наследственных прав.

Осуществление государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглаше- ние о разделе наследства, производится на основании такого соглаше- ния и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое иму- щество была осуществлена на основании свидетельства о праве на на- следство еще до заключения наследниками соглашения о разделе на- следства, то документы о государственной регистрации по требованию наследников должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников о разделе наследства.

Следуя принципу свободы договора, наследники вправе заключить соглашение о разделе наследства, не считаясь с теми долями, что ука- заны в свидетельстве о праве на наследство. При этом несоответст
вие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключен- ном ими соглашении, тем долям, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказа в государственной ре- гистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).

Особой охраны требуют при разделе наследства интересы насциту- русов. Поэтому в ст. 1166 ГК подчеркивается, что при наличии зачато- го, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. В случае нарушения этого правила должны применяться нормы ГК о ничтожности сделок.

Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособ- ные или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследства осу- ществляется только с соблюдением правил ст. 37 ГК. Они диктуют за- конным представителям необходимость распорядиться имуществом подопечного исключительно в интересах последнего. Кроме того, ряд юридических действий в указанной сфере опекуны и попечители не могут совершать без предварительного согласия органов опеки и по- печительства. С целью охраны законных интересов наследников, не обладающих полной дееспособностью, орган опеки и попечительства должен быть уведомлен относительно составления соглашения о раз- деле наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства.

2.Преимущественное право на получение отдельных частей наследства

Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая вещь. Главной проблемой при этом является определение наследни- ка, имеющего преимущественное право на ее получение.
ГК выделяет три правовые ситуации применительно к обозначен- ному кругу наследственных отношений. Прежде всего в п. 1 ст. 1168 ГК определяется, что наследник, обладавший совместно с наследода- телем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед теми наслед- никами, которые ранее не являлись участниками общей собственности. Причем это правило действует независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Во-вторых, согласно п. 2 ст. 1168 ГК наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет 
при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не поль- зовавшимися данной вещью и не являвшимися ранее участниками об- щей собственности на нее.

И наконец, третья ситуация связана с разделом наследства, в со- став которого входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен. Из п. 3 ст. 1168 ГК следует, что преимущественное право на получение такого помещения в счет сво- ей наследственной доли имеют те наследники, которые проживали в нем ко дню открытия наследства и не имеют иного жилья. Вместе с тем следует иметь в виду, что речь идет о преимущественном праве только перед теми наследниками, которые не являются собственни- ками жилого помещения, входящего в состав наследства.

Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода. Ранее они переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее од- ного года, независимо от их очереди и наследственной доли, посколь- ку они пользовались указанными предметами для удовлетворения по- вседневных бытовых нужд. Теперь закон предоставляет наследнику, проживавшему на день открытия наследства совместно с наследодате- лем, преимущественное право на получение этих предметов лишь в счет своей наследственной доли при разделе наследства (ст. 1169 ГК). При этом конкретный срок совместного проживания наследника и насле- додателя более не предусмотрен.

Реализация кем-либо из наследников преимущественного права на получение определенного имущества из состава наследства может привести к несоразмерности этого имущества той доле, которая при- читается указанному наследнику. Такая несоразмерность в соответст- вии с п. 1 ст. 1170 ГК устраняется передачей этим лицом остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо предос- тавлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

Следует подчеркнуть, что если соглашением между всеми наслед- никами не установлено иное, осуществление кем-либо из них преиму- щественного права возможно только после предоставления соответ- ствующей компенсации другим наследникам (п. 2 ст. 1170 ГК). Такой предварительный характер предоставления соответствующей компен- сации обеспечивается тем, что при обращении в суд с иском о защите своего нарушенного права необходимая сумма должна быть внесена на депозитный счет суда до разрешения дела по существу. Иначе пре
имущественное право наследников защите не подлежит и учитывать- ся при разделе не должно.

Необходимо иметь в виду, что во всех перечисленных случаях наслед- ник может реализовать свое преимущественное право получения в счет на- следственной доли определенных предметов из состава наследства лишь в течение трех лет со дня открытия наследства (абз. 2 ст. 1164 ГК). По сво- ей правовой природе указанный срок является пресекательным, поскольку его истечение влечет прекращение самого преимущественного права.
 

 3. Отказ от наследства

1.Условия отказа от наследства

Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наслед- ства. При этом отказ может быть сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону (направленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безоговорочный отказ). Лишь при наследо- вании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ибо государство в качестве наследника заранее (в зако- не) дало свое согласие на его принятие.

Отказ от наследства в том случае, когда наследником является несо- вершеннолетний, а также недееспособный или ограниченно дееспособ- ный совершеннолетний гражданин, возможен лишь с предварительно- го разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК), ибо и по общему правилу опекун не может без предварительного разрешения ор- гана опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение ряда сделок, в том числе влекущих отказ от принадлежа- щих подопечным прав (п. 2 ст. 37 ГК). Возможность отказа от наслед- ства не ограничена для несовершеннолетних, обладающих полной дее- способностью в результате эмансипации или вступления в брак до дос- тижения 18 лет.

Право отказа от наследства может быть реализовано в течение шес- ти месяцев со дня открытия наследства. Однако вполне вероятна ситуа
ция, когда наследник совершил какие-то действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но затем его намерения измени- лись. В этом случае суд может по заявлению такого лица признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска такого срока уважительными.

Из принципа универсальности наследственного правопреемства следует недопустимость отказа от наследства под условием или с ого- ворками. Тот же принцип обусловил установление в ГК запрета час- тичного принятия наследства и соответственно отказа от части при- читающего наследнику наследства. Однако если наследник призыва- ется к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от на- следства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по не- скольким из них или по всем основаниям.

Наследник может совершить отказ от наследства, подав соответст- вующее заявление по месту открытия наследства нотариусу или долж- ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. В том случае, если заявление об отказе от наследства составлено не самим наследником, а другим ли- цом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заяв- лении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или ли- цом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Согласно п. 3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может быть впослед- ствии изменен или взят обратно (иными словами, он бесповоротен).

2.Способы (виды) отказа от наследства

Отказаться от наследства можно в пользу любого наследника как по завещанию, так и по закону любой очереди, кроме недостойного и лишенного права наследования, путем указания на это в тексте за- вещания. Более того, в силу п. 1 ст. 1158 ГК можно совершить отказ от наследства и в пользу тех лиц, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Вместе с тем перечень лиц, в пользу которых допускается направленный отказ от наследства, является исчерпывающим, поскольку в п. 2 ст. 1158 ГК указывается, что отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 той же статьи, не допускается. Не допускается от- каз и в пользу какого-либо из перечисленных в ГК лиц:

 

  1. от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество на- следодателя завещано назначенным им наследникам;

  2. от обязательной доли в наследстве;

  3. если наследнику подназначен наследник.

Поскольку отказ от наследства допускается как в пользу одного, так и нескольких наследников, отказывающийся наследник вправе указать доли, причитающиеся тем, в чью пользу он решил отказаться. Если же наследник не указал, в чью пользу он отказался (безоговороч- ный отказ), его доля поровну переходит к тем наследникам, которые уже приняли наследство.
Отказ от наследства – это сделка, которую п. 3 ст. 1159 ГК разре- шает совершать через представителя. Но доверенность в этом слу- чае должна содержать полномочие на такой отказ. Доверенность, естественно, не требуется для отказа от наследства законного представителя.

Право отказа от получения легата (завещательного отказа) принад- лежит легатарию (отказополучателю). Возможность такого отказа обу- словлена обязательственной природой отношения между наследни- ком, обремененным легатом, и легатарием. В этом отношении лега- тарий выступает в роли кредитора и поэтому вполне может отказаться от принадлежащего ему права. При этом следует иметь в виду, что не допускается отказ от легата в пользу другого лица, отказ с оговорка- ми или под условием.

Вполне возможна ситуация, когда отказополучатель одновремен- но является наследником. В этом случае его право отказаться от ле- гата не зависит от его же права принять наследство или отказаться от него. Такая правовая конструкция объясняется различной юридиче- ской природой права легатария (оно существует в рамках обязатель- ства) и права наследника принять наследство или отказаться от него (оно существует в рамках наследственного правоотношения)1.

3.Приращение наследственных долей


Закон перечисляет случаи, в которых происходит приращение на- следственных долей, т.е. переход доли отпавшего по определенным причинам наследника к другим наследникам. Если наследник:

  • не примет наследство;

  • откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в поль- зу другого наследника;

  • не будет иметь права наследовать;

  • будет отстранен от наследования как недостойный наследник;

  • отстранен от наследования вследствие недействительности завещания, – их наследственным долям (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК).пропорционально часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследни- ку, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию,


В том случае, когда наследодатель завещал все имущество назна- ченным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследни- ку, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорциональ- но их наследственным долям. Однако это правило абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК диспозитивно и действует только в том случае, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.
Перечисленные в п. 1 ст. 1161 ГК правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным ос- нованиям, уже подназначен другой наследник (п. 2 ст. 1161 ГК).
 

 4. Охрана наследственного имущества и управление им

1.Порядок охраны и управления наследственным имуществом

Между открытием наследства и выявлением круга наследников и принятием ими наследства проходит некоторое время («лежачее наслед- ство»). В связи с этим может возникнуть необходимость принятия мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры по охране наследства и управлению им.

Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного са- моуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действу- ющих в интересах сохранения наследственного имущества. В том слу- чае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполните- лем завещания. Банки, другие кредитные организации и иные юриди
ческие лица с целью выявления состава наследства и его охраны обяза- ны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус, стремясь сохранить банковскую и коммерческую тайну, может сообщить полу- ченные сведения только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус определяет срок, в течение которого он будет осущест- влять меры по охране наследственного имущества и управлению им. Продолжительность этого срока зависит от характера и ценности на- следства, а также от того времени, которое необходимо наследникам для вступления во владение наследством. Однако такой срок не дол- жен превышать шести месяцев, а в случаях, когда право наследования возникает у конкретных лиц лишь вследствие отказа наследника от на- следства, отстранения его как недостойного или непринятия им на- следства, срок этот не может превышать девяти месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК). Текут эти сроки со дня открытия наследства. Исполнитель же за- вещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. Его про- должительность законом не ограничена.

Наследственное имущество может находиться в разных местах. В этом случае нотариус по месту открытия наследства направляет в территориальные органы федерального органа исполнительной вла- сти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю в сфере нотариата, обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по мес- ту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты должностными лицами органов местного самоуправ- ления и консульских учреждений Российской Федерации в том слу- чае, когда закон предоставляет им право совершения нотариальных действий.

2.Меры охраны наследственного имущества

Одной из важнейших мер по охране наследственного имущества является его опись, которая производится нотариусом в присутствии двух свидетелей. При производстве описи могут присутствовать испол- нитель завещания, наследники, а в соответствующих случаях и пред- ставители органов опеки и попечительства.

По заявлению перечисленных лиц должна быть использована та- кая мера охраны наследства, как оценка наследственного имущества. Она производится по соглашению между наследниками. При отсут- ствии такого соглашения оценка всего наследства или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится неза- висимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки. Однако впоследствии эти расходы распределяются между наследниками про- порционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Имеются и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана отдельных объектов, входящих в состав наследственного имущества. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит но- тариуса. Валютные же ценности, драгоценные металлы и камни, изде- лия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются бан- ку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК. В том случае, если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел (п. 3 ст. 1172 ГК).

Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наслед- никам – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен его исполнитель, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем заве- щания непосредственно либо путем заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению испол- нителя завещания.
В состав наследства иногда входит имущество, которое требует не только охраны, но и управления. Это может быть предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п. В подобной си- туации нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК выступает учредителем доверительного управления, заключая договор доверительного управле- ния таким имуществом с управляющим в интересах наследников. Если же наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, права учредителя доверительного управления принад- лежат исполнителю завещания (душеприказчику) (ст. 1173 ГК).

Перечисленные меры охраны наследственного имущества не пред- ставляют собой исчерпывающего перечня. В п. 1 ст. 1171 ГК указыва- ется, что наряду с ними исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают и другие необходимые меры по ох- ране наследства и управлению им.

 

3.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им

За счет наследства в пределах его стоимости возмещаются:

  1. необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью насле- додателя;

  2. расходы на его достойные похороны, включая необходимые расхо- ды на оплату места погребения;

  3. расходы на охрану наследства и управление им;

  4. расходы, связанные с исполнением завещания.

Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до его при- нятия – к исполнителю завещания или к наследственному имуще- ству. Следует обратить внимание на то, что все эти расходы возме- щаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственно- го имущества.

Учитывая, что размеры наследственного имущества не всегда соот- ветствуют величине необходимых расходов, установлена очередность их возмещения: в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охра- ну наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с ис- полнением завещания (абз. 2 п. 2 ст. 1174 ГК).

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодате- ля могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе находящиеся во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные сред- ства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоста- вить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты ука- занных расходов.

Тот наследник, которому завещаны денежные средства, внесен- ные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодате- ля в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завеща- тельного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его по- хорон. Однако размер средств, выдаваемых банком на похороны на- следнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 40 тыс. руб. (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК в ред. Федерального за- кона от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ).



назад



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


+


Образцы заявлений

Законодательство