Чем мы можем Вам помочь?
Задать вопрос юристуЧем мы можем Вам помочь?
Задать вопрос юристуПринятие наследства
1.Понятие принятия наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Толь- ко Российская Федерация, выступая в качестве наследника вымороч- ного имущества, освобождена законом от необходимости принимать наследство (п. 1 ст. 1152 ГК).
Принятие наследства, как и отказ от наследства – односторонние сделки, совершаемые наследниками. Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени. Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического при- нятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследование имущества, когда такое право под- лежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключа- лось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК).
Встречаются ситуации, когда наследник призывается к насле- дованию одновременно по нескольким основаниям (по завеща- нию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и не- посредственно в результате открытия наследства и т.п.). Варианты возможного поведения наследника в подобных случаях закрепле- ны теперь в законе в виде максимально широкой альтернативы: он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).
Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). Ведь наследование – это универсальное правопреемство. Поэтому наследник имеет возможность или все причитающееся ему имущество безоговорочно принять, или от всего, что ему причитается, отказаться.
Если к наследованию призвано несколько наследников, то каж- дый из них сам или через представителя получает причитающееся ему имущество. Именно поэтому в п. 3 ст. 1152 ГК закреплено правило, из которого следует, что принятие наследства одним или нескольки- ми наследниками не означает принятия наследства остальными на- следниками.
2.Способы и сроки принятия наследства
Гражданское законодательство устанавливает два способа при- нятия наследства: подача нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу по месту открытия наследства соответствую- щего заявления и фактическое вступление во владение наследственным имуществом.
В первом случае нотариусу или должностному лицу, уполномо- ченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, подается одно из двух заявлений: о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача такого рода заявлений служит неоспоримым доказательством намерений наслед- ника стать собственником наследственного имущества.
Заявление наследника может быть передано нотариусу другим ли- цом или послано по почте. В таких случаях подпись наследника на за- явлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или ли- цом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Принятие наследства через представителя возможно, но лишь в том случае, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным предста- вителем доверенность, естественно, не требуется.
Под фактическим принятием наследства понимается совершение конклюдентных действий, дающих основание полагать, что наследник относится к наследственному имуществу как к своему. В п. 2 ст. 1153 ГК приведен примерный перечень таких действий. Среди них, в частности:
вступление во владение или в управление наследственным иму- ществом;
принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите
его от посягательств или притязаний третьих лиц;
производство за свой счет расходов на содержание наследственно- го имущества;
оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Во всех перечисленных и аналогичных случаях презюмируется, что наследник принял наследство, пока не доказано иное.
На принятие наследства установлен шестимесячный срок, кото- рый начинает течение со дня открытия наследства. В случае объявле- ния гражданина умершим наследство можно принять в течение шес- ти месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объ- явлении его умершим.
Если право наследования возникает для определенных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства или отстранения на- следника как недостойного, они могут принять наследство в тече- ние шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК).
Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, теку- щего в свою очередь со дня открытия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК).
Срок на принятие наследства обычно рассматривается как пресека- тельный (преклюзивный). Это срок существования субъективного граж- данского права, истечение которого по общему правилу влечет прекра- щение самого права, в данном случае – права на принятие наследства. Однако по заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его восстановить и признать такое лицо принявшим наследст- во. Восстановление указанного срока возможно при соблюдении двух
условий:
причины пропуска срока были уважительными (например, наслед- ник не знал и не должен был знать об открытии наследства);
наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК).
После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными (абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК).
По общему правилу имущество, причитающееся «опоздавшему» наследнику, должно быть возвращено ему в натуре (п. 1 ст. 1104 ГК). При этом наследники, ранее принявшие наследство, отвечают за произошедшие по их вине ухудшения имущества с момента откры- тия наследства до вынесения решения суда о признании опоздав- шего наследника принявшим наследство. В период же после ука- занного решения суда наследники отвечают и за случайное ухудше- ние того имущества, которое должно быть передано опоздавшему наследнику (п. 2 ст. 1104 ГК). В случае невозможности передать опоздавшему наследнику причитающееся ему наследство в нату- ре наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить ему действительную стоимость соответствующего имущества на момент открытия наследства, а также убытки, вызванные после- дующим изменением стоимости этого имущества (п. 1 ст. 1105 ГК). Помимо этого наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить опоздавшему наследнику все доходы, которые они из- влекли или должны были извлечь из наследственного имущества с момента вынесения решения суда о признании опоздавшего наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1107 ГК). Наследники, ранее принявшие наследство, передавая имущество, причитающее- ся опоздавшему наследнику, или возвращая стоимость такого имущества, вправе требовать от опоздавшего наследника возмещения понесенных ими необходимых затрат на содержание и сохранение имущества (ст. 1108 ГК).
Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без обращения в суд при условии согласия в пись- менной форме на это всех остальных наследников, уже принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наслед- никами не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о со- гласии должны быть засвидетельствованы нотариусом или должно- стным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (абз. 1 п. 2 ст. 1155 ГК). Согласие наследников служит основанием для аннули- рования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.
Все перечисленные меры, направленные на защиту прав нового на- следника, принявшего наследство с письменного согласия остальных наследников, сконструированы диспозитивно. Это значит, что применяются они лишь постольку, поскольку в письменном соглашении наследников не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1155 ГК).
3.Наследственная трансмиссия
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в ус- тановленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследст- ва переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Та- кой переход права на принятие наследства называется наследствен- ной трансмиссией (ст. 1156 ГК).
Важно подчеркнуть, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывше- гося после смерти наследника, обладавшего этим правом (п. 1 ст. 1156 ГК). В результате этого наследник умершего наследника (например, внук умершего сына наследодателя) получает возможность выбора: он может принять наследство после отца, отказавшись от наследства по- сле деда, либо сделать наоборот, либо принять (или не принять) оба наследства (или доли в них).
Право умершего наследника может быть осуществлено его наслед- никами на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если же она меньше трех месяцев, то срок уд- линяется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, те, кто наследует после умершего наследника, могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК, если суд посчитает уважительными причины пропус- ка ими этого срока.
Из общего правила о наследственной трансмиссии закон дела- ет одно исключение, касающееся наследования обязательной доли. Суть его заключается в следующем: право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наслед- никам (п. 3 ст. 1156 ГК). Право на обязательную долю – это личное имущественное право. Оно не может переходить к другим лицам ни по какому основанию, в том числе и в порядке наследственной транс- миссии. Со смертью обязательного наследника право на обязатель- ную долю прекращается1.
4.Ответственность наследников по долгам наследодателя
Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не только актив, но и пассив наследственного имущества, они несут от- ветственность по долгам наследодателя. Стремясь наилучшим обра- зом защитить интересы кредиторов наследодателя, действующее за- конодательство устанавливает правило, в силу которого наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК). Вместе с тем объем ответственности наслед- ников ограничен, ибо каждый из наследников отвечает лишь в пре- делах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК).
Особое правило установлено относительно наследника, принявшего наследство в порядке наследственной трансмиссии. Такое ли- цо отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества лишь по долгам наследодателя, которому такое имущество принад- лежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого, собст- венно, к нему и перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК). Ведь это имущественное право не включается в состав наслед- ства такого умершего наследника.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, причем до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъ- явлены к исполнителю завещания или к наследственному имуще- ству («лежачему наследству» – hereditas jacent). В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответст- вии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (абз. 1 п. 3 ст. 1175 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ). Осо- бенность сроков исковой давности, установленных для соответст- вующих требований, заключается в том, что они при предъявле- нии требований кредиторами наследодателя не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК). Указанная особенность позволяет говорить о пресекательном характе- ре этих сроков1.
5.Свидетельство о праве на наследство
Получение свидетельства о праве на наследство – право, а не обя- занность наследника. Само по себе свидетельство только фиксирует определенные факты и не может создать или прекратить право наследования.
Выдается свидетельство о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие. К ним и должен обратиться с соответствующим заявлением наслед- ник, желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому из них в отдельно- сти в зависимости от их желания, причем как на все наследственное имущество в целом, так и на его отдельные части. В таком же поряд- ке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации, субъекту Рос- сийской Федерации или муниципальному образованию (в ред. Фе- дерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ).
Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследода- теля, время и место открытия наследства, наличие родственных или иных отношений (например, нахождение на иждивении), состав и ме- сто нахождения наследственного имущества.
Уже после получения свидетельства о праве на наследство может быть выявлено наследственное имущество, на которое такое свиде- тельство не было выдано. В этом случае оформляется дополнительное свидетельство о праве на наследство.
Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Причем предельный срок его получения законом не установлен. Однако эта процедура может быть совершена и ранее истечения шести месяцев, если имеются достовер- ные данные об отсутствии других наследников, кроме обратившихся за выдачей свидетельства. Вместе с тем по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (насцитуруса) в соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК возможно приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство.
2. Раздел наследственного имущества
1.Общие положения о разделе наследства
При наследовании по закону наследственное имущество может пе- рейти к двум или нескольким наследникам. При наследовании по за- вещанию оно также может быть завещано двум или нескольким на- следникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях по прямому указанию закона наследст- венное имущество со дня открытия наследства поступает в общую до- левую собственность наследников (абз. 1 ст. 1164 ГК).
Закон устанавливает определенные правила раздела такого иму- щества. В ст. 1165 ГК указывается, что оно может быть разделено по со- глашению между наследниками. К соглашению подобного рода приме- няются нормы ГК о форме сделок. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников могут быть заключены наследниками только после выдачи им свиде- тельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными сло- вами, разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления наследственных прав.
Осуществление государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглаше- ние о разделе наследства, производится на основании такого соглаше- ния и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое иму- щество была осуществлена на основании свидетельства о праве на на- следство еще до заключения наследниками соглашения о разделе на- следства, то документы о государственной регистрации по требованию наследников должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников о разделе наследства.
Следуя принципу свободы договора, наследники вправе заключить соглашение о разделе наследства, не считаясь с теми долями, что ука- заны в свидетельстве о праве на наследство. При этом несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключен- ном ими соглашении, тем долям, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказа в государственной ре- гистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).
Особой охраны требуют при разделе наследства интересы насциту- русов. Поэтому в ст. 1166 ГК подчеркивается, что при наличии зачато- го, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. В случае нарушения этого правила должны применяться нормы ГК о ничтожности сделок.
Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособ- ные или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследства осу- ществляется только с соблюдением правил ст. 37 ГК. Они диктуют за- конным представителям необходимость распорядиться имуществом подопечного исключительно в интересах последнего. Кроме того, ряд юридических действий в указанной сфере опекуны и попечители не могут совершать без предварительного согласия органов опеки и по- печительства. С целью охраны законных интересов наследников, не обладающих полной дееспособностью, орган опеки и попечительства должен быть уведомлен относительно составления соглашения о раз- деле наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства.
2.Преимущественное право на получение отдельных частей наследства
Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая вещь. Главной проблемой при этом является определение наследни- ка, имеющего преимущественное право на ее получение.
ГК выделяет три правовые ситуации применительно к обозначен- ному кругу наследственных отношений. Прежде всего в п. 1 ст. 1168 ГК определяется, что наследник, обладавший совместно с наследода- телем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед теми наслед- никами, которые ранее не являлись участниками общей собственности. Причем это правило действует независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
Во-вторых, согласно п. 2 ст. 1168 ГК наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не поль- зовавшимися данной вещью и не являвшимися ранее участниками об- щей собственности на нее.
И наконец, третья ситуация связана с разделом наследства, в со- став которого входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен. Из п. 3 ст. 1168 ГК следует, что преимущественное право на получение такого помещения в счет сво- ей наследственной доли имеют те наследники, которые проживали в нем ко дню открытия наследства и не имеют иного жилья. Вместе с тем следует иметь в виду, что речь идет о преимущественном праве только перед теми наследниками, которые не являются собственни- ками жилого помещения, входящего в состав наследства.
Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода. Ранее они переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее од- ного года, независимо от их очереди и наследственной доли, посколь- ку они пользовались указанными предметами для удовлетворения по- вседневных бытовых нужд. Теперь закон предоставляет наследнику, проживавшему на день открытия наследства совместно с наследодате- лем, преимущественное право на получение этих предметов лишь в счет своей наследственной доли при разделе наследства (ст. 1169 ГК). При этом конкретный срок совместного проживания наследника и насле- додателя более не предусмотрен.
Реализация кем-либо из наследников преимущественного права на получение определенного имущества из состава наследства может привести к несоразмерности этого имущества той доле, которая при- читается указанному наследнику. Такая несоразмерность в соответст- вии с п. 1 ст. 1170 ГК устраняется передачей этим лицом остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо предос- тавлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
Следует подчеркнуть, что если соглашением между всеми наслед- никами не установлено иное, осуществление кем-либо из них преиму- щественного права возможно только после предоставления соответ- ствующей компенсации другим наследникам (п. 2 ст. 1170 ГК). Такой предварительный характер предоставления соответствующей компен- сации обеспечивается тем, что при обращении в суд с иском о защите своего нарушенного права необходимая сумма должна быть внесена на депозитный счет суда до разрешения дела по существу. Иначе преимущественное право наследников защите не подлежит и учитывать- ся при разделе не должно.
Необходимо иметь в виду, что во всех перечисленных случаях наслед- ник может реализовать свое преимущественное право получения в счет на- следственной доли определенных предметов из состава наследства лишь в течение трех лет со дня открытия наследства (абз. 2 ст. 1164 ГК). По сво- ей правовой природе указанный срок является пресекательным, поскольку его истечение влечет прекращение самого преимущественного права.
1.Условия отказа от наследства
Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наслед- ства. При этом отказ может быть сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону (направленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безоговорочный отказ). Лишь при наследо- вании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ибо государство в качестве наследника заранее (в зако- не) дало свое согласие на его принятие.
Отказ от наследства в том случае, когда наследником является несо- вершеннолетний, а также недееспособный или ограниченно дееспособ- ный совершеннолетний гражданин, возможен лишь с предварительно- го разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК), ибо и по общему правилу опекун не может без предварительного разрешения ор- гана опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение ряда сделок, в том числе влекущих отказ от принадлежа- щих подопечным прав (п. 2 ст. 37 ГК). Возможность отказа от наслед- ства не ограничена для несовершеннолетних, обладающих полной дее- способностью в результате эмансипации или вступления в брак до дос- тижения 18 лет.
Право отказа от наследства может быть реализовано в течение шес- ти месяцев со дня открытия наследства. Однако вполне вероятна ситуация, когда наследник совершил какие-то действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но затем его намерения измени- лись. В этом случае суд может по заявлению такого лица признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска такого срока уважительными.
Из принципа универсальности наследственного правопреемства следует недопустимость отказа от наследства под условием или с ого- ворками. Тот же принцип обусловил установление в ГК запрета час- тичного принятия наследства и соответственно отказа от части при- читающего наследнику наследства. Однако если наследник призыва- ется к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от на- следства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по не- скольким из них или по всем основаниям.
Наследник может совершить отказ от наследства, подав соответст- вующее заявление по месту открытия наследства нотариусу или долж- ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. В том случае, если заявление об отказе от наследства составлено не самим наследником, а другим ли- цом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заяв- лении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или ли- цом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Согласно п. 3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может быть впослед- ствии изменен или взят обратно (иными словами, он бесповоротен).
2.Способы (виды) отказа от наследства
Отказаться от наследства можно в пользу любого наследника как по завещанию, так и по закону любой очереди, кроме недостойного и лишенного права наследования, путем указания на это в тексте за- вещания. Более того, в силу п. 1 ст. 1158 ГК можно совершить отказ от наследства и в пользу тех лиц, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.
Вместе с тем перечень лиц, в пользу которых допускается направленный отказ от наследства, является исчерпывающим, поскольку в п. 2 ст. 1158 ГК указывается, что отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 той же статьи, не допускается. Не допускается от- каз и в пользу какого-либо из перечисленных в ГК лиц:
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество на- следодателя завещано назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве;
если наследнику подназначен наследник.
Поскольку отказ от наследства допускается как в пользу одного, так и нескольких наследников, отказывающийся наследник вправе указать доли, причитающиеся тем, в чью пользу он решил отказаться. Если же наследник не указал, в чью пользу он отказался (безоговороч- ный отказ), его доля поровну переходит к тем наследникам, которые уже приняли наследство.
Отказ от наследства – это сделка, которую п. 3 ст. 1159 ГК разре- шает совершать через представителя. Но доверенность в этом слу- чае должна содержать полномочие на такой отказ. Доверенность, естественно, не требуется для отказа от наследства законного представителя.
Право отказа от получения легата (завещательного отказа) принад- лежит легатарию (отказополучателю). Возможность такого отказа обу- словлена обязательственной природой отношения между наследни- ком, обремененным легатом, и легатарием. В этом отношении лега- тарий выступает в роли кредитора и поэтому вполне может отказаться от принадлежащего ему права. При этом следует иметь в виду, что не допускается отказ от легата в пользу другого лица, отказ с оговорка- ми или под условием.
Вполне возможна ситуация, когда отказополучатель одновремен- но является наследником. В этом случае его право отказаться от ле- гата не зависит от его же права принять наследство или отказаться от него. Такая правовая конструкция объясняется различной юридиче- ской природой права легатария (оно существует в рамках обязатель- ства) и права наследника принять наследство или отказаться от него (оно существует в рамках наследственного правоотношения)1.
3.Приращение наследственных долей
Закон перечисляет случаи, в которых происходит приращение на- следственных долей, т.е. переход доли отпавшего по определенным причинам наследника к другим наследникам. Если наследник:
откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в поль- зу другого наследника;
не будет иметь права наследовать;
будет отстранен от наследования как недостойный наследник;
отстранен от наследования вследствие недействительности завещания, – их наследственным долям (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК).пропорционально часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследни- ку, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию,
В том случае, когда наследодатель завещал все имущество назна- ченным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследни- ку, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорциональ- но их наследственным долям. Однако это правило абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК диспозитивно и действует только в том случае, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.
Перечисленные в п. 1 ст. 1161 ГК правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным ос- нованиям, уже подназначен другой наследник (п. 2 ст. 1161 ГК).
4. Охрана наследственного имущества и управление им
1.Порядок охраны и управления наследственным имуществом
Между открытием наследства и выявлением круга наследников и принятием ими наследства проходит некоторое время («лежачее наслед- ство»). В связи с этим может возникнуть необходимость принятия мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры по охране наследства и управлению им.
Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного са- моуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действу- ющих в интересах сохранения наследственного имущества. В том слу- чае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполните- лем завещания. Банки, другие кредитные организации и иные юридические лица с целью выявления состава наследства и его охраны обяза- ны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус, стремясь сохранить банковскую и коммерческую тайну, может сообщить полу- ченные сведения только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус определяет срок, в течение которого он будет осущест- влять меры по охране наследственного имущества и управлению им. Продолжительность этого срока зависит от характера и ценности на- следства, а также от того времени, которое необходимо наследникам для вступления во владение наследством. Однако такой срок не дол- жен превышать шести месяцев, а в случаях, когда право наследования возникает у конкретных лиц лишь вследствие отказа наследника от на- следства, отстранения его как недостойного или непринятия им на- следства, срок этот не может превышать девяти месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК). Текут эти сроки со дня открытия наследства. Исполнитель же за- вещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. Его про- должительность законом не ограничена.
Наследственное имущество может находиться в разных местах. В этом случае нотариус по месту открытия наследства направляет в территориальные органы федерального органа исполнительной вла- сти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю в сфере нотариата, обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по мес- ту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты должностными лицами органов местного самоуправ- ления и консульских учреждений Российской Федерации в том слу- чае, когда закон предоставляет им право совершения нотариальных действий.
2.Меры охраны наследственного имущества
Одной из важнейших мер по охране наследственного имущества является его опись, которая производится нотариусом в присутствии двух свидетелей. При производстве описи могут присутствовать испол- нитель завещания, наследники, а в соответствующих случаях и пред- ставители органов опеки и попечительства.
По заявлению перечисленных лиц должна быть использована та- кая мера охраны наследства, как оценка наследственного имущества. Она производится по соглашению между наследниками. При отсут- ствии такого соглашения оценка всего наследства или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится неза- висимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки. Однако впоследствии эти расходы распределяются между наследниками про- порционально стоимости полученного каждым из них наследства.
Имеются и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана отдельных объектов, входящих в состав наследственного имущества. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит но- тариуса. Валютные же ценности, драгоценные металлы и камни, изде- лия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются бан- ку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК. В том случае, если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел (п. 3 ст. 1172 ГК).
Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наслед- никам – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен его исполнитель, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем заве- щания непосредственно либо путем заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению испол- нителя завещания.
В состав наследства иногда входит имущество, которое требует не только охраны, но и управления. Это может быть предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п. В подобной си- туации нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК выступает учредителем доверительного управления, заключая договор доверительного управле- ния таким имуществом с управляющим в интересах наследников. Если же наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, права учредителя доверительного управления принад- лежат исполнителю завещания (душеприказчику) (ст. 1173 ГК).
Перечисленные меры охраны наследственного имущества не пред- ставляют собой исчерпывающего перечня. В п. 1 ст. 1171 ГК указыва- ется, что наряду с ними исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают и другие необходимые меры по ох- ране наследства и управлению им.
3.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им
За счет наследства в пределах его стоимости возмещаются:
необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью насле- додателя;
расходы на его достойные похороны, включая необходимые расхо- ды на оплату места погребения;
расходы на охрану наследства и управление им;
расходы, связанные с исполнением завещания.
Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до его при- нятия – к исполнителю завещания или к наследственному имуще- ству. Следует обратить внимание на то, что все эти расходы возме- щаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственно- го имущества.
Учитывая, что размеры наследственного имущества не всегда соот- ветствуют величине необходимых расходов, установлена очередность их возмещения: в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охра- ну наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с ис- полнением завещания (абз. 2 п. 2 ст. 1174 ГК).
Для осуществления расходов на достойные похороны наследодате- ля могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе находящиеся во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные сред- ства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоста- вить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты ука- занных расходов.
Тот наследник, которому завещаны денежные средства, внесен- ные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодате- ля в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завеща- тельного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его по- хорон. Однако размер средств, выдаваемых банком на похороны на- следнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 40 тыс. руб. (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК в ред. Федерального за- кона от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ).
Закажите услугу у юриста
Закажите услугу у юриста